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【最高法院首倡和諧訴訟】如何向法院提起訴訟

發(fā)布時(shí)間:2020-02-18 來源: 散文精選 點(diǎn)擊:

     新年伊始,最高人民法院院長肖揚(yáng)再次提出新的理念:司法和諧。   1月5日,在濟(jì)南召開的第七次全國民事審判工作會議上,肖揚(yáng)做了題為《建設(shè)公正高效權(quán)威的民事審判制度,為構(gòu)建社會主義和諧社會提供有力司法保障》的長篇講話。他說,構(gòu)建和諧社會需要建設(shè)和諧文化,崇尚法治離不開先進(jìn)的法律文化,和諧司法必須有與之相適應(yīng)的和諧訴訟文化。
  本次民事審判工作會議,距離上次會議召開已有6年之久。這一階段,中國加入WTO,民法主體不斷拓展,民事訴訟程序也面臨改革的要求!按朔P(yáng)院長首倡司法和諧,標(biāo)志著民事審判工作的理念有了新的突破”。最高法一位具體從事該項(xiàng)研究的人士告訴記者。
  
  訴訟模式之變
  
  肖揚(yáng)在講話中說,新中國成立以來,我國民事審判經(jīng)歷了一個(gè)漫長、曲折的發(fā)展過程。1982年《民事訴訟法(試行)》頒布之前,訴訟程序基本無法可依,處理案件主要依靠1950年頒布的《婚姻法》和民事政策。隨著1991年《民事訴訟法》的頒布,以及新《婚姻法》和《經(jīng)濟(jì)合同法》《繼承法》《民法通則》《合同法》等一系列重要法律出臺,受理案件的類型和范圍,從主要是本地的婚姻家庭糾紛,發(fā)展到跨地區(qū)、跨行業(yè)、跨國界的生產(chǎn)、流通、分配和消費(fèi)領(lǐng)域的方方面面。
  期間,職權(quán)主義訴訟模式一直是民事審判模式的主體,法官需要對民事案件的舉證負(fù)責(zé)。2000年底,以第六次全國民事審判工作會議為標(biāo)志,包含傳統(tǒng)民事、經(jīng)濟(jì)、知識產(chǎn)權(quán)、涉外商事海事審判在內(nèi)的民事審判新格局逐漸形成,誰主張誰舉證的當(dāng)事人主義訴訟模式,被越來越多地應(yīng)用到司法實(shí)踐中。但這種模式同時(shí)帶來了一些新的問題。
  法院的人士在接受記者采訪時(shí)反復(fù)提及2004年發(fā)生于廣東肇慶的一個(gè)極端案例。一個(gè)村霸逼迫一對老夫婦寫下房產(chǎn)抵押的文書,并以此向法院提起訴訟,無力舉證的老夫婦敗訴之后服毒自盡,成為當(dāng)事人主義訴訟模式的極端案例。
  在最高法的調(diào)研中,包括了對德國、意大利、日本等西方國家民事訴訟模式變革的研究。近年來,這些國家開始推行一種名為協(xié)同主義的訴訟模式,對職權(quán)主義訴訟模式與當(dāng)事人主義訴訟模式加以中和。在最高法最早關(guān)于本次民事審判工作會議的文本中,也提出了倡導(dǎo)協(xié)同主義的訴訟模式。
  這一變革最終被以和諧的訴訟模式的名稱而由肖揚(yáng)首次公開提出。肖揚(yáng)說:“在當(dāng)今民事訴訟領(lǐng)域,過于強(qiáng)調(diào)職權(quán)主義訴訟模式不僅使法官不堪重負(fù),而且影響審判機(jī)關(guān)的中立形象,而過于強(qiáng)調(diào)當(dāng)事人主義訴訟模式,也容易出現(xiàn)訴訟遲延和訴訟成本增加以至實(shí)體不公等缺陷。在我國努力構(gòu)建和諧社會的新的戰(zhàn)略目標(biāo)下,民事訴訟朝著和諧的訴訟模式邁進(jìn),大力倡導(dǎo)和諧司法,無疑將成為新時(shí)期民事審判的重要特征!
  和諧的訴訟模式包括哪些內(nèi)容?肖揚(yáng)的回答是:當(dāng)事人及其代理人與法院之間的和諧關(guān)系;人民法院與人民檢察院之間的和諧關(guān)系;人民法院內(nèi)部各相關(guān)部門之間的關(guān)系,切實(shí)做到立案、審判、執(zhí)行、審監(jiān)各個(gè)環(huán)節(jié)之間、民事與刑事和行政審判部門之間,能夠既分工又合作,既制約又配合;上下級法院之間的銜接與協(xié)調(diào)關(guān)系,切實(shí)把民事糾紛及時(shí)化解在基層;民事訴訟與仲裁、人民調(diào)解、行政調(diào)解等之間的銜接關(guān)系;人民法院與權(quán)力監(jiān)督機(jī)關(guān)和新聞媒體等社會監(jiān)督渠道之間的協(xié)調(diào)關(guān)系等。
  最高法負(fù)責(zé)此項(xiàng)研究的人士說,和諧的訴訟模式理念新穎,體系龐大,目前還處在前期的研究階段。
  經(jīng)過這次會議,法院系統(tǒng)得到的信號是:不可偏重于職權(quán)主義與當(dāng)事人主義訴訟模式的任何一方。一種可能出現(xiàn)的格局是:普通民事案件多采用職權(quán)主義的訴訟模式,在商業(yè)領(lǐng)域的民事訴訟多采用當(dāng)事人主義的訴訟模式。
  
  程序改革力促和諧
  
  本次會議做出了多項(xiàng)民事審判方式的變革。其中,最引人注目的是合議庭負(fù)責(zé)制。
  最高人民法院副院長曹建明在題為《當(dāng)前民事審判工作中的若干問題》的講話中說,建立合議庭負(fù)責(zé)制,就是要真正改變合議庭“合而不議”和“議而不判”的現(xiàn)象。也就是說,目前的這項(xiàng)改革,擴(kuò)大了合議庭的權(quán)力,而非以往由庭長乃至院長越俎代庖。
  按照最高人民法院的部署,合議庭成員要共同參加庭審,對案件事實(shí)和法律適用共同負(fù)責(zé),裁判文書要由合議庭成員核稿,共同簽名,共同承擔(dān)責(zé)任;庭審結(jié)束后要及時(shí)合議,形成合議意見,始終貫徹共同審判,共同負(fù)責(zé)的指導(dǎo)思想。
  “此前,曾經(jīng)出現(xiàn)一管就死,一放就亂的現(xiàn)象。”最高法的人士告訴記者。
  在合議庭負(fù)責(zé)制施行之后,院長的意見不能直接改變合議庭的意見。根據(jù)《人民法院組織法》的規(guī)定,在判決下達(dá)之前,只有審委會有權(quán)改變合議庭的決定。
  “考慮到目前的國情,合議庭負(fù)責(zé)制是比較合理的一項(xiàng)制度”,全國人大常委會委員、中國人民大學(xué)法學(xué)院院長王利明告訴記者,“這樣可以避免單個(gè)法官所受到的其他外界干擾,而是由合議庭做出公正的判決。而公正的判決本身就是對社會和諧的貢獻(xiàn)!
  其次,最高法將重新統(tǒng)一裁判文書樣式。按照簡繁分流的原則,兩種文書樣式已經(jīng)出臺。
  1991年《民事訴訟法》出臺之后,最高法曾于次年系統(tǒng)公布了裁判文書的樣式,業(yè)界稱之為“九二文書”。但在實(shí)踐中,重證據(jù)羅列,輕證據(jù)和法理分析,說理不透,邏輯性不強(qiáng)已經(jīng)成為通病。“一個(gè)判決文書上只說依照民法通則某條判決如下,條文沒有看見,道理也沒有講清楚,如何讓敗訴方服氣?”王利明說,“考慮到民事訴訟具有對抗性質(zhì),在客觀上很難做到讓雙方都服氣,但做到勝敗皆明卻是起碼的要求!
  肖揚(yáng)在講話中,數(shù)次提到“勝敗皆明”。在此次會議之后,法官通過簡繁兩種文書講明判決依據(jù)將成為強(qiáng)制性的規(guī)定。
  第三,對民事證據(jù)規(guī)則給出了新的解釋。關(guān)于二審程序的舉證期限,考慮到一審已經(jīng)給了當(dāng)事人提供證據(jù)的充分時(shí)間,當(dāng)事人在二審中只存在提供新的證據(jù)情形。因此,二審的舉證期限可以多采用在法院引導(dǎo)下,由當(dāng)事人協(xié)商或者認(rèn)可的辦法,不一定都要按照不少于原規(guī)定三十日來確定舉證期限。曹建明在講話中將其表述為“實(shí)現(xiàn)了對當(dāng)事人訴訟權(quán)利的平等保護(hù)”。
  
  民事審判需又好又快
  
  肖揚(yáng)在講話中說,2001年至2006年11月,全國法院受理的民事案件,占一審、二審和再審刑事、民事、行政案件總數(shù)的84.74%。民事審判工作的重要性由此可見一斑。
  但是,巨大的工作量常常壓得法官們喘不過來氣。
  肖揚(yáng)在講話中提到,從全國來看,近年來,民事法官年人均結(jié)案達(dá)到120余件。特別是在案件較多的基層法院和人民法庭,一個(gè)法官一年辦幾百件民事案件的情況較為普遍,案件激增不僅影響了審判效率,造成案件積壓和少部分案件久拖不決,而且也影響了審判質(zhì)量,影響了人民群眾對民事審判的滿意度和認(rèn)可度,制約了民事審判職能的充分發(fā)揮。
  在如何對民事審判方式進(jìn)行改進(jìn)方面,法院系統(tǒng)的共識是:又快又好。也就是說,在嚴(yán)守公平正義原則的前提下,在提高效率方面著力。
  對此,最高人民法院院長肖揚(yáng)和副院長曹建明在本次會議上做出了具體的部署。
  首先是加大調(diào)解的范圍和力度。肖揚(yáng)在講話中說,司法調(diào)解是各類社會矛盾的有效減壓閥,是促進(jìn)社會關(guān)系和睦的法律助推器。各級人民法院要全面加強(qiáng)和改進(jìn)司法調(diào)解工作,繼續(xù)堅(jiān)持“能調(diào)則調(diào)、當(dāng)判則判、調(diào)判結(jié)合、案結(jié)事了”的原則,把“案結(jié)事了、定紛止?fàn)、勝敗皆明”作為調(diào)解工作的總目標(biāo),力爭形成柔剛相濟(jì)、公信力高的民事審判工作新局面。
  其次是重申簡易程序的重要性。《民事訴訟法》規(guī)定:事實(shí)清楚、權(quán)利義務(wù)關(guān)系明確、爭議不大的簡單民事糾紛案件,可以適用簡易程序?qū)徖。曹建明對各級法院對簡易程序?zhí)行過程中的一些疑惑給予了具體的解釋。
  第三,在級別管轄方面,打破以往過分依賴標(biāo)的額決定審級的方式,“確保普通案件由基層法院審理,疑難案件由上級法院審理”。最高法的人士告訴記者。
  “西方一些國家在機(jī)構(gòu)設(shè)置層面,多出了小額法庭這一級別,中國的基層法院將承擔(dān)起這一職責(zé)”,王利明對本刊說,“而大量民事案件其實(shí)可以采用調(diào)解和簡易程序的方式即可解決問題!
  (《中國新聞周刊》2007年第2期,作者為該刊記者)

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