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齊樹潔,鄭賢宇:我國公益訴訟的困境與出路

發(fā)布時(shí)間:2020-05-25 來源: 日記大全 點(diǎn)擊:

  

  公益訴訟相對于保護(hù)私人權(quán)益的私益訴訟而言,是指一定的組織和個(gè)人可以根據(jù)法律法規(guī)的授權(quán),對違反法律、侵犯國家利益和社會(huì)公共利益的行為,向法院提起訴訟,由法院追究違法者法律責(zé)任的訴訟制度。近年來,隨著我國法治的完善和民眾法律意識(shí)的增強(qiáng),公益案件的數(shù)量呈迅速增長之勢,要求建立公益訴訟制度的呼聲越來越高。本文對公益訴訟的若干法律問題進(jìn)行探討,以期對建立適合我國國情的公益訴訟制度有所助益。

  

  一、我國公益訴訟的困境

  

  (一)公益訴訟之現(xiàn)狀

  

  改革開放以來,隨著我國市場經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,20世紀(jì)初西方發(fā)達(dá)國家的一些新型社會(huì)糾紛相繼在中國出現(xiàn),由于中國正處于體制轉(zhuǎn)型時(shí)期,特殊的國情導(dǎo)致對公共利益的保護(hù)存在許多漏洞。例如,侵害國家經(jīng)濟(jì)利益的案件急劇增加,據(jù)國家國有資產(chǎn)管理局的統(tǒng)計(jì)和測算,目前平均每天都有近億元的國有資產(chǎn)流失,許多國有資產(chǎn)流失案件令人觸目驚心,卻因種種原因無人主張權(quán)利,無法進(jìn)入司法的管轄和監(jiān)督①。此外,環(huán)境污染、壟斷經(jīng)營、侵害消費(fèi)者權(quán)益等違法行為嚴(yán)重?fù)p害了社會(huì)的公共利益,但由于訴訟法領(lǐng)域理論和立法發(fā)展的滯后,導(dǎo)致受害者無法通過訴訟途徑有效地保護(hù)自己的利益。

  

  考察我國近年來帶有公益性質(zhì)的訴訟,結(jié)果大都不盡如人意,主要有以下幾種結(jié)局:1、受害者無法或不愿意提起訴訟。

  

  以國有資產(chǎn)流失案件為例,國有資產(chǎn)屬于全體公民,國家機(jī)關(guān)依照全體公民的授權(quán)管理國有資產(chǎn)。但對于國有資產(chǎn)的流失,公民卻無法直接提起訴訟,而國有資產(chǎn)管理部門往往以不具有法人資格為理由拒絕提起訴訟。例如,在湖南岳陽縣的一個(gè)案例中,受害者縣日用雜品公司和其主管機(jī)構(gòu)縣供銷社明確表示不愿意提起訴訟,而岳陽縣國資辦表示其不具備法人資格,有管理權(quán)卻沒有訴權(quán)。最后,不得不由縣檢察院提起民事公訴,追回國有資產(chǎn)②。

  

  2、法院以各種理由不予受理、駁回起訴或判決原告敗訴。

  

  在轟動(dòng)全國的銀廣廈案和億安科技案中,最高人民法院以法院“受理的時(shí)機(jī)還不成熟”

  

  為理由,于2001年9月24日向全國各級(jí)法院下發(fā)406號(hào)通知,要求各級(jí)法院暫不受理相關(guān)訴訟③。浙江臺(tái)州畫家嚴(yán)正學(xué)對設(shè)在臨近小學(xué)的色情娛樂場所進(jìn)行多次舉報(bào),行政機(jī)關(guān)未予理睬,于是起訴椒江區(qū)文體局行政不作為。椒江區(qū)法院以嚴(yán)正學(xué)不是受害者為理由判決嚴(yán)正學(xué)敗訴④。3、受害者雖然勝訴,但未能達(dá)到預(yù)期的維護(hù)公益的效果。

  

  河南淮陽縣青年農(nóng)民葛銳以鄭州市火車站廁所收費(fèi)違法為由起訴鄭州鐵路分局。該案經(jīng)過近三年的審理,法院最終判決葛銳勝訴,鄭州鐵路分局返還葛銳0.3元廁所收費(fèi),并承擔(dān)一審、二審訴訟費(fèi)用各50元。然而根據(jù)媒體的報(bào)道,鄭州火車站在敗訴后,仍然繼續(xù)收取入廁費(fèi)用⑤。

  

 。ǘ├Ь吃蛑治

  

  造成上述困境的原因是多方面的,包括制度設(shè)計(jì)的缺陷、法院審判能力的欠缺以及公益訴訟理念與傳統(tǒng)民事訴訟理念的沖突等等,大體可歸納為以下幾點(diǎn):

  

  1、程序保障理念與法院審判權(quán)的邊界的沖突。

  

  “二戰(zhàn)”后,隨著人權(quán)觀念的日益深入人心,許多國家紛紛將公民訴訟權(quán)作為基本人權(quán)寫入憲法。訴權(quán)保障呈現(xiàn)出國際化和憲法化的趨勢。但是,我國憲法幾經(jīng)修正,至今仍然未有關(guān)于公民訴訟權(quán)的直接規(guī)定。與之相關(guān)的是,我國的法院動(dòng)輒以某一類型糾紛不屬于人民法院管轄范圍或法律沒有明確規(guī)定為理由不予受理或駁回起訴。例如,2001年在北京發(fā)生的吸煙少年?duì)罡鎳覠煵輰Yu局及全國24家煙草企業(yè)侵害未成年人知情權(quán)案中,法院的終審裁定指出,上訴人要求25名被告加強(qiáng)吸煙有害的社會(huì)宣傳的主張,“涉及煙草市場、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)、商品宣傳等管理方面的立法問題,或應(yīng)進(jìn)一步規(guī)范完善的問題,對此,國家尚未制定強(qiáng)制性法律規(guī)范”。據(jù)此,裁定吸煙少年的主張缺乏法律依據(jù),維持一審法院不予受理的決定⑥。即使對于屬于法院受理范圍的糾紛,法院也可能以某些理由剝奪當(dāng)事人獲得公正裁判的權(quán)利。例如,在銀廣廈案件中,法院以不具備審理?xiàng)l件為理由暫不受理相關(guān)訴訟。而在清華大學(xué)學(xué)生訴北京電信200卡案中,原告請求法院發(fā)出公告,以便其他同類受害者進(jìn)行權(quán)利登記。法院并未支持該項(xiàng)請求,其理由是:按我國《民事訴訟法》第55條規(guī)定,法院只是“可以”發(fā)公告,而不是“必須”發(fā)公告。因此,法院不發(fā)公告是不違反法律規(guī)定的⑦。然而,這種做法卻導(dǎo)致了大量受害者在不知情的情況下未能參與保護(hù)自己利益的訴訟。隨著我國司法改革的推進(jìn),公民訴訟權(quán)的保障日益受到重視,有學(xué)者認(rèn)為,我國“應(yīng)當(dāng)以公民裁判請求權(quán)這一程序基本權(quán)的保障和實(shí)現(xiàn)作為設(shè)計(jì)和運(yùn)作民事司法制度的最高理念”⑧。

  

  2、當(dāng)事人適格理論的擴(kuò)張與限制。

  

  所謂當(dāng)事人適格,是指在具體事件的訴訟中,能夠作為當(dāng)事人進(jìn)行訴訟或被訴,且獲得本案判決的訴訟法上的權(quán)能或地位。這種權(quán)能或地位在學(xué)理上稱作“訴訟實(shí)施權(quán)”,具有該權(quán)能或地位的人就是“正當(dāng)當(dāng)事人”⑨。訴之利益是連結(jié)實(shí)體法和程序法的樞紐,根據(jù)傳統(tǒng)的訴之利益理論,只有自己的合法權(quán)益受到違法侵害的人,才能成為正當(dāng)當(dāng)事人,具備起訴的資格,這種標(biāo)準(zhǔn)被稱為“直接利害關(guān)系原則”。該原則在我國立法中有明確的體現(xiàn),我國《民事訴訟法》第108條規(guī)定:“原告必須是與本案有直接利害關(guān)系的公民、法人和其他組織”;
《行政訴訟法》第41條第1項(xiàng)規(guī)定的起訴條件是:“原告是認(rèn)為具體行政行為侵犯其合法權(quán)益的公民、法人或者其他組織。⑩”應(yīng)當(dāng)承認(rèn),“直接利害關(guān)系原則”對于避免當(dāng)事人濫用訴權(quán)以節(jié)省司法資源具有一定的意義,但隨著社會(huì)的進(jìn)步和現(xiàn)代法治的發(fā)展,嚴(yán)格的“直接利害關(guān)系原則”越來越不利于對當(dāng)事人合法權(quán)益的保護(hù)。近現(xiàn)代以來,西方發(fā)達(dá)國家經(jīng)歷了三次工業(yè)革命的浪潮,完成了從農(nóng)業(yè)社會(huì)到工業(yè)社會(huì)、信息社會(huì)的轉(zhuǎn)型。社會(huì)發(fā)展帶來了新型的訴訟,這些現(xiàn)代型的訴訟“所涉及的利害關(guān)系或利益分布呈現(xiàn)集團(tuán)性或擴(kuò)散性,當(dāng)事人在訴訟中往往提出新的權(quán)利要求或試圖改變現(xiàn)有的利益分布格局”。與危害的廣泛性和嚴(yán)重性極不對稱的是,對受害者的救濟(jì)手段和對違法者的懲罰措施十分匱乏。

  

  為此,有必要通過對訴之利益的重新解釋,擴(kuò)張當(dāng)事人適格的基礎(chǔ),使更多的熱心民眾可以參與公共利益的保護(hù)。我國的許多專家學(xué)者也提出要擴(kuò)張當(dāng)事人適格。根據(jù)新華社2004年5月4日的報(bào)道,全國政協(xié)委員、民建中央副主席黃關(guān)從認(rèn)為,應(yīng)盡快建立公益訴訟制度。

  

  為此,黃關(guān)從提出如下建議:在民事訴訟中明確當(dāng)事人的概念,修改《民事訴訟法》中關(guān)于原告是與本案有利害關(guān)系的當(dāng)事人的規(guī)定。因?yàn)樵谄鹪V時(shí)要求原告在實(shí)體上與本案有利害關(guān)系,需要查清是不現(xiàn)實(shí)的。這種利害關(guān)系只要當(dāng)事人“聲明”即可。5月29日,國家環(huán)?偩指本珠L潘岳在“世界環(huán)境名人聚會(huì)北京探討科學(xué)發(fā)展觀”大會(huì)上提出,公眾應(yīng)該成為環(huán)境污染事件中的訴訟主體。應(yīng)當(dāng)建立環(huán)境公益訴訟制度,讓任何公民、團(tuán)體和國家機(jī)關(guān)都能與污染環(huán)境者在法庭上一論高低。

  

  3、既判力的擴(kuò)張與限制。

  

  既判力是法院作出的確定判決中,關(guān)于訴訟標(biāo)的的判斷所具有的通用力或確定力。對當(dāng)事人來說,既判力無論對實(shí)體權(quán)利還是對程序權(quán)利都具有重大的影響,因此,傳統(tǒng)民事訴訟理論認(rèn)為既判力的主觀范圍除法律另有規(guī)定外,原則上限于原被告。這導(dǎo)致在一定范圍擴(kuò)張既判力的公益訴訟制度招致諸多質(zhì)疑。

  

  二、我國公益訴訟制度的構(gòu)建

  

 。ㄒ唬┩晟飘(dāng)事人適格制度。

  

  如前所述,我國當(dāng)事人適格制度奉行的“直接利害關(guān)系人”原則在維護(hù)公共利益領(lǐng)域已不能適應(yīng)社會(huì)發(fā)展的需求,要構(gòu)建一個(gè)完整的公益訴訟體系,前提是修正“直接利害關(guān)系人”原則。對于該原則的修正有以下幾種理論根據(jù):

  

  1、私人檢察總長理論。

  

  在1943年紐約州工業(yè)聯(lián)合會(huì)訴伊克斯案中,美國第二上訴法院首次提出“私人檢察總長理論”。該理論認(rèn)為:“在出現(xiàn)官吏的違法行為時(shí),為了制止這種違法行為,國會(huì)可以授權(quán)一個(gè)公共官吏,例如檢察總長,主張公共利益提起訴訟,這時(shí)就產(chǎn)生了一個(gè)實(shí)際存在的爭端。

  

  同時(shí),國會(huì)也可以不授權(quán)一個(gè)官吏提起訴訟,而制定法律授權(quán)私人團(tuán)體提起訴訟,制止官吏的違法行為。這是像檢察總長的情況一樣,也有一個(gè)實(shí)際的爭端存在。憲法不禁止國會(huì)授權(quán)任何人,不論是官吏或是非官吏提起這類爭端的訴訟,即使這個(gè)訴訟的唯一目的是主張公共利益也可以。得到這樣授權(quán)的人可以說是一個(gè)私人檢察總長!斑@種理論使非直接利害關(guān)系人獲得起訴不法行政行為的資格。

  

  2、信托理論與訴訟信托。

  

  適用于公益訴訟的信托理論包括公共信托理論和訴訟信托理論。“公共信托”理論來源于羅馬法,是指:空氣、水流、海岸、荒地等均是人類的共同財(cái)產(chǎn),為了公共利益和公眾利用之目的而通過信托方式由國王或政府持有。美國學(xué)者JosephSax 于1970年在《密執(zhí)安法律評論》上發(fā)表題為《自然資源法中的公共信托理論:有效的司法干預(yù)》的文章,將公共信托理論用于環(huán)保領(lǐng)域。他認(rèn)為:水、空氣等與人類生活密不可分的環(huán)境要素不是無主物,而是全體國民的共有財(cái)產(chǎn)。國民可以將他們的共有財(cái)產(chǎn)委托政府管理。此時(shí),國民與政府之間的關(guān)系是委托人與受托人的關(guān)系。政府應(yīng)當(dāng)為全體國民管理好這些財(cái)產(chǎn),未經(jīng)委托人許可,不得自行處理這些財(cái)產(chǎn)。訴訟信托以公共信托理論為基礎(chǔ)。當(dāng)全體國民交給國家信托管理的財(cái)產(chǎn)受到侵害時(shí),國家就有義務(wù)保護(hù)信托的財(cái)產(chǎn)不受損害,于是,國民將自己的一部分訴權(quán)也托付給國家,這就是訴訟信托。但國家作為眾多機(jī)關(guān)的集合體,不可能自己親自出庭起訴、應(yīng)訴,于是又將訴權(quán)分配給檢察機(jī)關(guān)或其他機(jī)關(guān),由這些機(jī)關(guān)代表國家提起訴訟。當(dāng)然,如果國家機(jī)關(guān)沒有依職權(quán)向法院起訴,任何一個(gè)公民均可依公共信托的理論向法院提起訴訟,以保護(hù)信托的財(cái)產(chǎn)。

  

  一度沸沸揚(yáng)揚(yáng)的“烏蘇里船歌著作權(quán)糾紛”案可作為我國訴訟信托的例證。在該案中,被告郭頌辯稱:“目前在全國赫哲族民族鄉(xiāng)有三個(gè),原告只是其中之一,不能代表全體赫哲族人提起訴訟!绷硪槐桓嬷醒腚娨暸_(tái)也辯稱:“原告沒有證據(jù)證明其有權(quán)代表所有赫哲族人民就有關(guān)民間文學(xué)藝術(shù)作品主張權(quán)利。”但法院最終確認(rèn)了原告的訴權(quán),理由是赫哲族的民間曲調(diào)“不歸屬赫哲族的某一成員,但又與每一個(gè)赫哲族成員的權(quán)益相關(guān)。因此,該民族中的每一個(gè)群體、每一個(gè)成員都有維護(hù)本民族民間文學(xué)藝術(shù)不受侵害的權(quán)利。原告作為依照憲法和法律在少數(shù)民族聚居區(qū)內(nèi)設(shè)立的鄉(xiāng)級(jí)地方國家政權(quán),即使是赫哲族部分群體的政治代表,也是赫哲族部分群體公共利益的代表。在赫哲族民間文學(xué)藝術(shù)可能受到侵害時(shí),鑒于權(quán)利主體狀態(tài)的特殊性,為維護(hù)本區(qū)域內(nèi)赫哲族公眾的利益,原告以自己的名義提起訴訟,符合憲法和法律確立的民族區(qū)域自治法律制度,且不違反法律的禁止性規(guī)定”。法院的判決理由確認(rèn)了鄉(xiāng)政府的身份是民眾的公共利益的代表,根據(jù)公益信托的理論,民眾把公共利益信托給鄉(xiāng)政府管理,同時(shí)也將起訴的權(quán)利信托給鄉(xiāng)政府。據(jù)此,鄉(xiāng)政府的原告資格得到法院的承認(rèn)。

  

  3、擴(kuò)大解釋直接利害關(guān)系的原則。

  

  對于如何解釋直接利害關(guān)系的范圍,我國法院歷來堅(jiān)持嚴(yán)格的限制態(tài)度。除實(shí)體法上明確規(guī)定的權(quán)利外,其他的權(quán)利受到侵害是否能夠成為當(dāng)事人具備直接利害關(guān)系的依據(jù)呢?以環(huán)境權(quán)為例,傳統(tǒng)民法理論認(rèn)為,非為人力所能支配的物,如水流、空氣、陽光等,不能作為所有權(quán)的客體,屬于“取之不盡,用之不竭”的無主物,任何人都可以無償?shù)、隨意的使用。既然任何人都可以無償?shù)、隨意的使用,那么環(huán)境權(quán)又從何而來呢?在日本,居住在大阪機(jī)場附近的居民曾因不堪噪音之?dāng)_而要求法院判決禁止飛機(jī)夜間起飛降落的訴訟請求,被法院以當(dāng)事人特定以及爭議的具體性不夠充分為理由而駁回。福岡的居民以當(dāng)?shù)氐脑幽馨l(fā)電站侵害了環(huán)境權(quán)為根據(jù),向福岡地方裁判所提起要求禁止該電站運(yùn)轉(zhuǎn)的訴訟請求,法院同樣以“法律上并未規(guī)定或承認(rèn)環(huán)境權(quán)這一概念,依據(jù)環(huán)境權(quán)而提起的訴訟不屬于法律上的爭訟”為理由駁回起訴。然而,隨著環(huán)境污染的日趨嚴(yán)重,人們意識(shí)到在良好的環(huán)境中生活也應(yīng)當(dāng)成為一種權(quán)利,人們將其統(tǒng)稱為“環(huán)境權(quán)”,包括陽光權(quán)、通風(fēng)權(quán)、眺望權(quán)、寧靜權(quán)、清潔水權(quán)、清潔空氣權(quán)等諸多權(quán)利。而前面提到的公共信托理論很好地解決了這些權(quán)利在法律上缺乏依據(jù)的問題。公益訴訟往往涉及到新的權(quán)利的產(chǎn)生,而對這些權(quán)利是否可以作為訴訟依據(jù)的解釋又十分微妙,法院的判斷也在受理與駁回之間搖擺不定。在許多國家,這些訴訟后來大多數(shù)被納入行使民事審判權(quán)的對象。有學(xué)者在解釋這一現(xiàn)象時(shí)認(rèn)為:“這類訴訟出現(xiàn)以及法院逐漸確立了對這些問題進(jìn)行調(diào)整的民事審判權(quán)這一過程,(點(diǎn)擊此處閱讀下一頁)

  實(shí)質(zhì)上反映了戰(zhàn)后幾十年來西方工業(yè)社會(huì)的重大變遷?茖W(xué)技術(shù)的發(fā)達(dá)、大規(guī)模的開發(fā)與建設(shè)、大量生產(chǎn)大量消費(fèi)的生產(chǎn)和流通體制形成等變化,在給生活帶來了更多財(cái)富和更大方便的同時(shí),也引起了嚴(yán)重的環(huán)境污染和消費(fèi)者權(quán)益的侵害等問題,要求在社會(huì)利益和代價(jià)的再分配上進(jìn)行微妙的調(diào)整。

  

  為數(shù)眾多的現(xiàn)代型訴訟進(jìn)入法院的審判范圍就是這種調(diào)整的一環(huán)。“在我國,一些法院在這方面已經(jīng)邁出了可喜的一步。例如,2000年12月20日,一批青島市民以青島規(guī)劃局批準(zhǔn)在音樂廣場北側(cè)建立住宅區(qū),破壞廣場景觀,破壞了青島市引以為榮的海濱景觀,侵害了自己的優(yōu)美環(huán)境享受權(quán)為由,將青島市規(guī)劃局告上了法庭。為了便于法庭確認(rèn)原告身份,他們推舉了3名代表,請求法院判決撤銷規(guī)劃局批準(zhǔn)在廣場北側(cè)建立住宅區(qū)的行政行為。法庭受理了此案,并確認(rèn)原告的主體資格合法。

  

  當(dāng)然,對當(dāng)事人適格的擴(kuò)張必須有一定的限度,有學(xué)者認(rèn)為,若一概承認(rèn)起訴者具有當(dāng)事人資格,當(dāng)事人適格理論所起到的隔離排除功能將蕩然無存,程序也必將過度膨脹,法院不僅難以負(fù)荷,其自身的功能也會(huì)發(fā)生異化。即使在公益訴訟發(fā)達(dá)的美國,雖然法院對原告起訴資格問題已經(jīng)作出巨大讓步,但這并不意味著對原告沒有任何限制,更不意味著任何人都可以高舉捍衛(wèi)“公共利益”的大旗而提起訴訟。一般情況下,法院仍然要求原告提供“事實(shí)上的損害”的證據(jù)。對于什么是“事實(shí)上的損害”,法院認(rèn)為,所謂“事實(shí)上的損害”并不僅局限于經(jīng)濟(jì)上的損害,美學(xué)上的、環(huán)境舒適度上的等非經(jīng)濟(jì)上的損害亦包括在內(nèi)。

  

 。ǘ└倪M(jìn)代表人訴訟制度

  

  我國代表人訴訟制度的產(chǎn)生是基于市場經(jīng)濟(jì)發(fā)展和解決現(xiàn)代型糾紛的要求,但在實(shí)踐中已暴露出許多缺陷。與集團(tuán)訴訟相比較,集團(tuán)訴訟的目的已不僅僅是保護(hù)受害人的私人權(quán)益,而側(cè)重于保護(hù)社會(huì)公共利益,采用申報(bào)退出的制度就是為了盡可能擴(kuò)大救濟(jì)范圍,保護(hù)公共利益。這一理念無疑與現(xiàn)代型糾紛的日益增加的現(xiàn)狀更為吻合。而代表人訴訟由于設(shè)置了權(quán)利登記、要求具體受害人明示授權(quán)等限制,在保護(hù)公共利益方面不盡如人意?紤]到我國的具體情況,直接引入集團(tuán)訴訟不但難以操縱和控制,而且會(huì)顛覆現(xiàn)有的訴訟法體系,顯然是不可行的。但是,我們可以借鑒集團(tuán)訴訟的先進(jìn)之處,改進(jìn)代表人訴訟制度以適應(yīng)時(shí)代的要求。

  

  1、修改權(quán)利登記制度,解決“搭便車”問題。

  

  代表人訴訟判決的效力具有間接的擴(kuò)張性,經(jīng)過登記權(quán)利程序的原告勝訴后獲得補(bǔ)償,未登記參與訴訟的其他受害者在訴訟時(shí)效期間內(nèi)提起訴訟就可以使用該判決,也可以獲得補(bǔ)償,一個(gè)人獲得補(bǔ)償是不會(huì)排除其他人獲得同樣補(bǔ)償?shù)。因此,某些?dāng)事人不愿為參與訴訟而付出成本,等到勝訴之后,在訴訟時(shí)效期間內(nèi)再提起訴訟免費(fèi)獲取補(bǔ)償。但問題在于,如果所有人都采取這一行為方式,訴訟集團(tuán)根本無法形成,也就無法提起訴訟,結(jié)果是誰也無法免費(fèi)搭別人的便車。有學(xué)者認(rèn)為可將《民事訴訟法》第55條的規(guī)定修改為:“人民法院作出的判決、裁定,對參加登記的全體權(quán)利人發(fā)生效力。未參加登記的權(quán)利人在訴訟時(shí)效期間內(nèi)提起訴訟的,適用該判決、裁定,但所獲補(bǔ)償將酌情減少!边@樣規(guī)定將有利于促進(jìn)當(dāng)事人訴訟集團(tuán)的形成,并逐漸消除“搭便車”的行為。

  

  2、允許被告提起禁止性訴訟。

  

  在代表人訴訟中法院一般不支持禁止性訴訟請求,但在許多的公益訴訟中,原告的目的不僅僅是索賠,而是希望法院禁止侵害者繼續(xù)侵害行為,保護(hù)潛在的受害者。以葛銳訴鄭州鐵路分局一案為例,如果葛銳可以提出禁止性訴訟請求,法院判決鄭州鐵路分局停止廁所收費(fèi),鄭州火車站就不能在敗訴后繼續(xù)收費(fèi),可以避免再出現(xiàn)相同情形的受害者。因此,筆者認(rèn)為應(yīng)當(dāng)明確賦予原告提起禁止性訴訟的權(quán)利。

  

  3、放寬代表人訴訟的適用條件。

  

  代表人訴訟要求眾多當(dāng)事人一方訴訟標(biāo)的相同或?qū)偻环N類,即多數(shù)人之間存在共同訴訟人間的利益關(guān)系,這樣把代表人訴訟局限在很小的范圍內(nèi)。筆者認(rèn)為,可以借鑒集團(tuán)訴訟的做法,允許具有共同法律問題或是事實(shí)問題的眾多當(dāng)事人提起代表人訴訟。

  

 。ㄈ┙z察機(jī)關(guān)民事公訴制度

  

  我國法律界對于是否應(yīng)當(dāng)賦予檢察機(jī)關(guān)提起民事訴訟的權(quán)力存在很大爭議,早在上世紀(jì)80年代制定民事訴訟法之時(shí)就曾展開過一場討論。但最終否定的觀點(diǎn)占了上風(fēng),從而導(dǎo)致1982年《民事訴訟法》就民事檢察監(jiān)督僅有第12條原則性規(guī)定的最終結(jié)果。1991年《民事訴訟法》雖增加了檢察機(jī)關(guān)事后監(jiān)督即抗訴的內(nèi)容,但仍舊沒有明確涉及檢察機(jī)關(guān)提起訴訟和參與訴訟的問題。因此,即使是對國有資產(chǎn)流失案件,目前也僅有少數(shù)地方的檢察院作為一種改革的探索,提起公益訴訟。法學(xué)界近年來對檢察院是否可以提起公益訴訟的爭論仍然十分激烈。筆者認(rèn)為,檢察機(jī)關(guān)提起民事公訴雖然目前存在很多理論上的缺陷,但從世界各國來看,大多數(shù)國家都規(guī)定檢察機(jī)關(guān)可以提起民事公訴以維護(hù)公共利益。我國可以借鑒外國的立法例,發(fā)展相關(guān)理論和實(shí)踐。從我國國情出發(fā),檢察院通過提起民事公訴的方式彌補(bǔ)公共利益保護(hù)方面,特別是國有資產(chǎn)保護(hù)中存在的巨大的漏洞也具有現(xiàn)實(shí)的必要性和緊迫性。當(dāng)然,檢察機(jī)關(guān)提起民事公訴的范圍應(yīng)當(dāng)根據(jù)國情進(jìn)行適當(dāng)?shù)南拗,目前可將范圍限定在國有資產(chǎn)流失案件上。隨著理論和實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)的成熟,再逐漸擴(kuò)展到環(huán)境保護(hù)、反壟斷等領(lǐng)域。

  

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  ⑩有學(xué)者認(rèn)為,2000年最高人民法院發(fā)布的《關(guān)于執(zhí)行行政訴訟法若干問題的解釋》第12條已經(jīng)大大擴(kuò)充了行政訴訟原告資格的范圍。參見王太高:《新司法解釋與行政公益訴訟》,載《行政法學(xué)研究》2004年第1期。11、王亞新:《社會(huì)變革中的民事訴訟》,中國法制出版社2001年版,第264~266頁。

  12、資料來源:http://www.cqcb.com/gb/map/2004-05/05/content_227351.htm(下載日期:2004年9月5日)。

  13、資料來源:http://news.sohu.com/2004/06/01/88/news220338891.shtml(下載日期:2004年9月5日)。

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  17、JosephSax ,The "PublicTrustDoctrine "inNaturalResourcesLaw :EffectiveJudicialIntervention,inMichiganLawReview ,1970,p.471.18、該案全稱為“黑龍江省饒河縣四排赫哲族鄉(xiāng)政府訴郭頌等侵犯民間文學(xué)藝術(shù)作品著作權(quán)糾紛”,見《最高人民法院公報(bào)》2004年第7期。

  19、王亞新:《社會(huì)變革中的民事訴訟》,中國法制出版社2001年版,第256~257頁。

  20、顏運(yùn)秋:《公益訴訟理念研究》,中國檢察出版社2002年版,第211~212頁。

  21、王亞新:《社會(huì)變革中的民事訴訟》,中國法制出版社2001年版,第263頁。

  22、詳細(xì)內(nèi)容參見http://www.people.com.cn/GB/channel4/27/20001222/359231.html,下載日期:2004年5月3日。

  23、李廣輝、孫永軍:《公益訴訟法理與傳統(tǒng)民事訴訟法律的沖突及衡平》,載《南陽師范學(xué)院學(xué)報(bào)》2003第5期。

  24、李艷芳:《美國的公民訴訟制度及其啟示——關(guān)于建立我國公益訴訟制度的借鑒性思考》,載《中國人民大學(xué)學(xué)報(bào)》2003年第2期。

  25、“搭便車”是經(jīng)濟(jì)學(xué)中用于描述公共商品遇到的一種困境的專業(yè)術(shù)語。如果一個(gè)人不愿主動(dòng)為公共商品付費(fèi),總想讓別人生產(chǎn)出來以后自己免費(fèi)享用,這就叫“搭便車”。

  26、劉磊:《關(guān)于我國代表人訴訟制度的經(jīng)濟(jì)學(xué)分析》,載《法商研究》1997年第1期。

  27、史長青:《檢察機(jī)關(guān)提起公益訴訟之理論問題解析》,載《行政與法》2004年第1期。

  

  來源:《中國司法》第11期

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