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我國仲裁法的完善

發(fā)布時間:2018-06-26 來源: 人生感悟 點擊:


  摘要 我國仲裁法的實施,對于工商業(yè)的發(fā)展起到了積極的助推作用,對我國經(jīng)濟建設(shè)的平穩(wěn)運行起到了保駕護航的意義。但是我國的仲裁法還存在著缺陷與不足,怎樣更好的完善我國的仲裁法,關(guān)系到國計民生的發(fā)展大計,所以本文從仲裁法的歷史沿革、發(fā)展作為切入,繼而闡述了目前我國仲裁法的不足與完善的策略,旨在引起同業(yè)的共鳴,共同為我國仲裁法的完善發(fā)光出力。
  關(guān)鍵詞 仲裁法 工商業(yè) 經(jīng)濟建設(shè) 國計民生
  中圖分類號:D925 文獻標(biāo)識碼:A DOI:10.19387/j.cnki.1009-0592.2016.12.293
  一、我國仲裁法的發(fā)展
  中華人民共和國成立之后,針對我國初期經(jīng)濟建設(shè)的形式與涉外經(jīng)濟的發(fā)展情況,我國的政務(wù)院于1956年和1959年,先后出臺了為解決對外貿(mào)易與海事糾紛的仲裁規(guī)則。以上的仲裁規(guī)則與國際通行的仲裁規(guī)則極其相近,并且為我國的對外貿(mào)易與經(jīng)濟建設(shè)工作起到了較好的助力作用。
  總體來說,在建國之后我國的仲裁法經(jīng)歷了五個時期。
  第一個時期是1955年至1966年,當(dāng)時為了適應(yīng)計劃經(jīng)濟的模式,我國主要沿襲了前蘇聯(lián)的仲裁法,但這種仲裁法的機制較為偏頗,因為對于經(jīng)濟貿(mào)易雙方所產(chǎn)生的摩擦,當(dāng)事人只能在這種仲裁法的規(guī)定下,由經(jīng)濟仲裁委員會進行解決,如果當(dāng)事人對仲裁結(jié)果不服,可申請上一級的仲裁機構(gòu)復(fù)審,而當(dāng)事人對上一級的復(fù)審結(jié)果還是不服,也只能到此為止了,因為這種仲裁制度要求當(dāng)事人,不可向人民法院起訴。
  第二個時期是文革的近十年的時間,這段時間我國正忙于人民內(nèi)部的折騰,所以仲裁法的發(fā)展在此時,也處于癱瘓的狀態(tài)。
  第三個時期是改革開放的初期,為了更好的適應(yīng)我國經(jīng)濟建設(shè)的復(fù)蘇與發(fā)展,在1978年至1982年這段時間,我國恢復(fù)了以前的仲裁法,而且又規(guī)定,如果當(dāng)事人對第二次仲裁結(jié)果不服,可以向法院起訴。可以說這個時期我國的仲裁法有了進一步的發(fā)展與完善。
  第四個時期是1983年至1995年這段時間,隨著我國經(jīng)濟建設(shè)突飛猛進的發(fā)展,經(jīng)濟糾紛的情況也日益繁雜,對于早期出臺的較為簡單的仲裁法,根本無法適應(yīng)時代的發(fā)展,所以在這一時段,我國的仲裁法出臺了諸多的細則與繁雜的規(guī)定,然而這些繁雜的細則與規(guī)定的出現(xiàn),難免會產(chǎn)生相互沖突或彼此重復(fù)的現(xiàn)象發(fā)生。
  第五個時期是1995年至今,這個時段是我國仲裁法逐步改革與完善的階段。1995年《中華人民共和國仲裁法》通過人民代表大會的決議,開始正式實施,這是一部我國較為完善的一部仲裁法,該仲裁法規(guī)定了三項基本制度與三項基本原則,即協(xié)議仲裁制度、或裁或?qū)徶贫、一裁終局制度和仲裁自愿原則、仲裁獨立原則、公正解決糾紛的原則。我國的仲裁法發(fā)展到第五個時期,雖然正在逐步的臻于至善,但面對如今全球經(jīng)濟一體化和我國改革開放進入深水區(qū)的形式,還是存在不足之處,在下一章節(jié)中,我們將闡述我國現(xiàn)行仲裁法的弊端所在。
  二、我國仲裁法的不足
  我國的仲裁法在其發(fā)展過程中,對我國的經(jīng)濟建設(shè)與社會發(fā)展起到了不可或缺的調(diào)解作用,而且在其發(fā)展過程中,也具有逐漸合理化的走向與趨勢,但是,就目前我國的仲裁法而言,還存在著以下的幾點不足:
  第一,仲裁范圍的限制。我國《仲裁法》規(guī)定涉及財產(chǎn)或經(jīng)濟糾紛可以仲裁解決,而不屬于經(jīng)濟糾紛或財產(chǎn)糾紛的事項不能仲裁解決。大家知道,仲裁法的頒布與實施受到人們普遍歡迎的重要原因之一,就是其具有便捷的優(yōu)勢,而我國仲裁法所設(shè)定的這種仲裁的范圍,將許多民事或其他類型的糾紛拒之門外,從而將其便捷的優(yōu)勢局限在一個很小的范圍之內(nèi)。解決矛盾、化解糾紛是我國仲裁法的中心要義,如果能將仲裁法的仲裁范圍擴大或延伸到更廣的范圍,那么必然會給我國的仲裁工作帶來新的亮點與最現(xiàn)實的意義。
  第二,仲裁形式的呆板。我國仲裁法要求仲裁協(xié)議必須以書面形式體現(xiàn),不得以其它形式遞交。這種形式上的要求,將諸如電子信息、錄音或口頭的意思表達等方式全部閉屏。大家知道,很多人在發(fā)生生意上的糾紛之后,大多出于方便的初衷才找仲裁機構(gòu)解決,而且很多生意人大多忙碌于事務(wù),無暇分身或以正規(guī)的書面形式表達意愿,找仲裁機構(gòu)解決就是為了能快速方便的了結(jié)糾紛,但是這種仲裁協(xié)議書必須書面形式化的要求,將本可以簡便化的解決問題的方式,變得復(fù)雜化、繁瑣化。
  第三,仲裁效力的爭議。我國仲裁法規(guī)定糾紛雙方,如果有一方要求仲裁機構(gòu)解決糾紛,而另一方不同意仲裁機構(gòu)解決糾紛或質(zhì)疑仲裁機構(gòu)的效力,并選擇了請求人民法院來解決糾紛,那么,此時如果仲裁機構(gòu)已先于法院接受申請并作出決定,法院不予受理。如果仲裁機構(gòu)尚未作出決定,法院應(yīng)該受理,并告知仲裁機構(gòu)停止仲裁。以上的程序,大家可以看出,仲裁機構(gòu)的效力明顯小于法院的效力,仲裁的結(jié)果還需要法院進行確認(rèn),而且最重要的是這種由效力而改變斷案程序的規(guī)定,也影響了仲裁機構(gòu)的斷案效率,從而拖長了解決問題的時間。這也是很多人既歡迎仲裁法,又不愿找仲裁機構(gòu)解決問題的關(guān)鍵。因此,我國的仲裁法在完善之后,應(yīng)該具有與法院判決同樣與平行的效力,糾紛雙方如果選擇了仲裁機構(gòu)解決,那么就不能在中途放棄仲裁,而選擇法院解決。只有加強了仲裁法的效力,我國的仲裁法,才能發(fā)揮出其強大的功能與功效,施展出其利國利民、利工利商、利于發(fā)展的洪力。
  第四,仲裁程序繁瑣。我國的仲裁法對于仲裁程序的規(guī)定是比較繁瑣的,有些地方幾乎近似于法院解決的途徑。比如,對證據(jù)出示的要求、對書面審理的限制、對仲裁生效條件的規(guī)定等等與民事訴訟一審的程序幾近相同,這種繁瑣冗余的程序使得仲裁意義名存實亡。仲裁法就是為了方便解決糾紛而制定,而不嫌繁瑣的套用民事訴訟的程序,不但浪費了仲裁資源,還使仲裁效率降低,不免會產(chǎn)生附贅懸疣之嫌。
  第五,仲裁效力低下。我國的《仲裁法》和《民事訴訟法》都有明文規(guī)定:“仲裁的結(jié)果要接受程序上和實質(zhì)上的雙重審查,即審判審查程序和執(zhí)行審查程序。審判審查程序就是“審查仲裁裁決是否應(yīng)當(dāng)撤銷”;執(zhí)行審查程序就是“審查仲裁裁決是否符合不予執(zhí)行的條件”。以上的兩種審查程序嚴(yán)重的影響到仲裁機構(gòu)的仲裁效力,與仲裁法的立法精神不符?梢哉f仲裁法就是為了仲裁所制定的法律,但是仲裁法在實施過程中,所受到的轄制與約束,無疑是降低了其應(yīng)有的法律效力,譬如,我們以上所述的兩種審查程序,無異于是給仲裁法憑空設(shè)置了兩個管轄其作為的婆婆,使得仲裁法在實施過程中不但效力降低,而且更增添了結(jié)案的難度,拖長了結(jié)案的時間,其實質(zhì)是造成了資源、人力與財力的無端消耗;同時,由于法院對仲裁的結(jié)果要做出兩次審查,這就造成審查結(jié)果有可能不盡相同,從而降低了司法威信、損害了法律的威嚴(yán)。

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