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黃鐘:分權(quán)制衡重于監(jiān)督

發(fā)布時間:2020-06-07 來源: 感恩親情 點擊:

  

  在剛剛過去的一年里,《物權(quán)法》、《勞動合同法》等數(shù)部新法律出臺,《監(jiān)督法》等法律開始實施。對這些法制建設(shè)的有形成果,也是見仁見智,既響徹過歡呼之聲,也咆哮過批評之音。

  不過,對一般公眾來說,這些法律無論如多么重要,它們都不可能是生動、有趣的。和這些曾讓媒體興奮的法律相比,這一年里,輿論廣泛關(guān)注的一些案件,或許更能夠直觀地讓人們感受到中國的法治真實進程,或者說,更能夠真切看出眼下中國式“法治建設(shè)”的底色。而只要底色不變,則法治無望。

  2007年2月14日,藍慶華被任命為重慶市統(tǒng)計局副局長。在一個副廳局級干部數(shù)以萬計的國家,這個并不起眼的職務任命,卻一時間成了全國性的起眼新聞。真是應了人怕出名豬怕壯那句老話。

  在2006年轟動一時“彭水詩案”中,時任中共彭水縣委書記的藍慶華,一下子成了熱點人物。他丟了縣委書記一職,借用重慶一位領(lǐng)導的話來說,是因為他有“隨意干預司法的行為”。

  不管藍慶華多么有才干,也不管紀檢部門按照黨風黨紀的相關(guān)規(guī)定,對其進行什么樣的黨紀處分,這都屬于黨務問題。這跟釣魚協(xié)會馬桶協(xié)會是否接納某個爛仔為會員,或開除某個爛仔的會員資格,都是這個協(xié)會的家務事一樣,沒人可以強迫釣魚協(xié)會處理誰,它就是成了臭名在外的爛仔大本營,別人也管不著,但是家規(guī)不能代替國法,施用家規(guī)代替不了法律責任的追究,當然啦,家規(guī)更不能凌駕于國法之上或者違反國法。

  可藍慶華這樣一個無視國法的黨務人員,捅完馬蜂窩,轉(zhuǎn)眼間,居然從一個純粹的黨務員搖身一變,成了公務員,當上了政府官員。這意味著權(quán)力對民意和國法的蔑視。藍慶華個人之大幸,乃國家之大不幸。他這事,別說擱在美國英國,就是擱在臺灣香港,都會是件臭不可聞的政治丑聞?稍谥貞c,這頂多就是條只能有限說道說道的新聞而已。藍某沒有小一片嘩然的輿論之中羞得辭職,任命藍某的人也沒有在一片嘩然的輿論之中羞得不敢任命,中國官德之淪喪可見一斑。對權(quán)力來說,民意就如同放屁。沒有權(quán)力制衡機制,民意就是沒爹娘的孤兒,缺乏支點的浮萍,是否有人愛,得憑運氣。

  當媒體對藍慶華事件只能淺嘗輒止之時,山西稷山的一個誹謗案又引起了廣泛關(guān)注。2007年5月17日,山西稷山縣法院判決薛志敬犯誹謗罪,判處有期徒刑1年,緩刑3年。此前,該法院已判薛志敬的同案疑犯楊秦玉、南回榮犯誹謗罪。他們也都是被判處有期徒刑1年,緩刑3年。這三個人之所以獲刑,就是因為在2006年,他們以“稷山笨嘴笨舌人”的名義,向運城市委書記等人,郵寄了37份《眾口責問李潤山》。李潤山是稷山的中共縣委書記。

  輿論又是嘩然。媒體紛紛報道、評論,法學家也在專業(yè)刊物上發(fā)表學術(shù)文章進行探討。

  有媒體則稱,稷山“誹謗”案是我國第一起由檢察機關(guān)提起公訴的誹謗個人案,開了我國司法史上的“先河”。而華東政法大學的郭延軍,則在《法學》雜志上發(fā)表“地方‘一把手’不可公器私用違法止‘謗’”。就該事件發(fā)表的所有評論里,可以說這是最精彩的一篇。郭先生認為:稷山“誹謗”案3名被告的行為應定性為舉報而非“誹謗”,不構(gòu)成犯罪。即使“受害人”認定3位干部的行為構(gòu)成誹謗罪,也只能自訴,不能由公安部門偵查、檢察院公訴。將自訴案辦成公訴案,縣委書記涉嫌濫用職權(quán),公檢法三家涉嫌違法辦案。

  其實,這起案子更是黨國不分體制的產(chǎn)物,是黨權(quán)凌駕政權(quán)的產(chǎn)物。這才是最需要深思和最需要變革的地方。

  我們可以假設(shè)稷山那位縣委書記缺乏基本的法律常識,看到了《眾口責問李潤山》不知道該怎么辦。可公安局、檢察院、法院卻不可能不知道刑法和刑事訴訟法是如何規(guī)定的。因為《刑法》第247條規(guī)定,“以暴力或者其他方法公然侮辱他人或者捏造事實誹謗他人,情節(jié)嚴重的,處3年以下有期徒刑、拘役、管制或者剝奪政治權(quán)利”!扒翱钭,告訴的才處理,但是嚴重危害社會秩序和國家利益的除外!薄缎淌略V訟法》第18條第三款,“自訴案件由人民法院直接受理”?梢,在誹謗案件上,自訴是原則,公訴是例外。

  就算薛志敬等人把信發(fā)給包括運城市委書記等37位干部的行為絕對不屬于舉報,只要公安局、檢察院、法院中任何一個部門能夠依法辦事,法律程序都不可能走到薛志敬等人被稷山法院判刑的地步。

  如果是縣委書記本人找到了警察,說有人在誹謗他,那么,一個守法的警察就應該告訴這位書記:這是一個屬于自訴的案件,你應該直接上法院去告。如果書記本人沒有來,是他的秘書或別的什么人跟公安局說,有人在誹謗咱們縣委書記,你公安局操哪門子的心去查呀?倘若公安局只做他本應做的事,薛志敬等三人被拘押、逮捕、網(wǎng)絡通緝等事就根本不會發(fā)生。

  同樣地,自訴案件也無須勞檢察院的大駕去公訴。畢竟,在稷山的“兩會”期間寄出幾十舉報信,給的都是黨政機關(guān)的領(lǐng)導干部,怎么會成了“嚴重擾亂社會秩序”呢?難道開“兩會”是進入了緊急狀態(tài)的非常時期,得中止憲法部分條款的實施不成?可見,要是作為法律監(jiān)督機關(guān)的檢察院能夠依法辦事,公安局的逮捕證辦不下來,公訴的事也不可能出現(xiàn)。

  就算公安局、檢察院的人法律沒學好,可還有法院這道關(guān)呢。憲法第135條規(guī)定,就是讓法院、檢察院和公安機關(guān)在辦理刑事案件時,“分工負責,互相配合,互相制約,以保證準確有效地執(zhí)行法律”。過不了法院這道關(guān),薛志敬等人的頭上,就落不了任何罪名?稍陴⑸秸u謗案中,最后只剩下分工配合,憲法的制約要求卻形同具文了。是法官不懂法嗎?不是。因為有報道稱,檢察院的公訴書曾被法院給退回去過,理由就是該案不屬于公訴范圍,可是當檢察院再次公訴時,法院就沒有再堅持先前的做法了。最后,稷山法院一本正經(jīng)地“依法”判了薛志敬等人犯了誹謗罪。

  更為要緊的是,稷山“誹謗案”中的楊秦玉,被公安局代奏的時候,是稷山縣人大法工委主任、縣人大常委會委員。按照《中華人民共和國全國人民代表大會和地方各級人民代表大會代表法》第三十條的規(guī)定,在縣人大閉會期間,非經(jīng)縣人大常委會的許可,縣人大代表不受逮捕或者刑事審判,如果采取法律規(guī)定的其他限制人身自由的措施,應當經(jīng)縣人大常委會許可。

  可警察抓走楊秦玉,來了個違法的先押后報。2006年4月19日凌晨,楊秦玉被警察帶走,早上八點,被送往距稷山縣120公里外的平陸縣看守所。天亮后,楊的愛人帶著楊的高血壓藥和煙到公安局,卻被告知不知道人在哪里。到了上午11點,縣人大常委會討論限制楊秦玉人身自由的事情。先押后報居然沒有在人大常委會引起波瀾。

  這個節(jié)骨眼上,人大常委會里的人大代表們,如果能夠珍視憲法和法律賦予代表的特權(quán),即使都對刑法和刑事訴訟法一竅不通,就是臨時抱佛腳,翻查一下相關(guān)法律,他們也能夠明白,警察得立即放人,并且公安局的所作所為,是對議會特權(quán)的藐視和踐踏?绅⑸娇h人大常委會沒有拿出憲法和法律保護自己的一個成員。實際上,也是議會在不保護自己。

  俗話說,不怕管,只怕管。按照憲法和法律規(guī)定,不僅是“一府兩院”都得對同級人大負責,而且公安局長是由縣人大常委會任免的;
縣檢察院檢察長和法院院長,是由縣人大選舉和罷免的;
縣人大常委會任免法院副院長、庭長、副庭長、審判委員會委員、審判員,任免副檢察長、檢察委員會委員、檢察員,但縣檢察院檢察長的任免須報上一級人大常委會批準?蔀槭裁丛诜缮舷碛羞@些人事權(quán)的人大,卻連自己一個成員的法定特權(quán)都保障不了呢?

  部分答案,也許在郭延軍先生那篇文章標題里就能夠找到。

  就連法學家,也在把稷山誹謗案中的一個角色——縣委書記,稱為地方“一把手”,可為什么人們會自覺或不自覺地把縣委書記看成是“一把手”呢?因為翻開任何一部法律,都找不到相對于縣人大和縣里的“一府兩院”,作為黨務人員的縣委書記會是一把手的依據(jù)。就是相對于一個普通警察或一個最低等級的法官,從憲法和法律角度而言,縣委書記也不是他們的“領(lǐng)導”或“上級”?梢哉f,從憲法和法律的角度而言,縣委書記的有權(quán)利的權(quán)力,并不比馬桶協(xié)會主席更大。

  現(xiàn)行憲法第五條確定了權(quán)在法下的原則:“一切國家機關(guān)和武裝力量、各政黨和各社會團體、各企業(yè)事業(yè)組織都必須遵守憲法和法律。一切違反憲法和法律的行為,必須予以追究”;
“任何組織或者個人都不得有超越憲法和法律的特權(quán)!卑凑者@兩個條款,不僅黨在法下,它的書記也在法下——“任何個人”當然包括加各種不同前綴的所有書記。翻開現(xiàn)行的政府組織法,沒有哪個一個字眼可以讓人解讀出書記是“一把手”的意思來。即使是按照中共黨章,因為集體領(lǐng)導的原則,書記連黨務機構(gòu)的“一把手”都不是。

  可是,一旦事實上有黨務人員能夠成為法院、檢察院、公安局的“上級領(lǐng)導”,那么只要這個“領(lǐng)導”愿意,他很容易讓憲法第135條在現(xiàn)實中變成只剩下他所需要的“相互配合”——當然,他也可以任意截取他所需要的“相互制約”。換句話說,黨國不分、一元化權(quán)力機制下的“分工負責”,是手腳耳目的關(guān)系。這是我國制度安排中重監(jiān)督、輕制衡的表現(xiàn),為某些人和組織的通吃留下了制度空間。只要黨國不分的問題不解決,憲法第135條就是一條掩耳盜鈴的規(guī)定——且不說這條規(guī)定本身還有要命的弊端。

  這種重監(jiān)督、輕制衡的現(xiàn)象,稍微留心一下平時的新聞報道就能夠經(jīng)常發(fā)現(xiàn)。

  就拿2007年12月的一則新聞來說。12月13日,杭州市舉行了市紀委書記、法院院長、檢察長、公安局長聯(lián)席會議,一起探討進一步推進反腐倡廉建設(shè)的措施,并且市委副書記、紀委書記、政法委書記在會上部署了工作。當然,報紙是把這當成正面報道來宣傳的。這也表明人們已經(jīng)對“公檢法”等強力機關(guān)是一家習以為常了。在福建省,公安廳的一位副廳長同時是福州市的市委常委、政法委書記、公安局長。這樣一來,“政法戰(zhàn)線”都是同一個指揮官,等于說該市的法院、檢察院、公安局,都處于公安廳的領(lǐng)導之下了。當一個縣的公安局長同時又是政法委書記時,誰也無法擔保法院不會在某種程度上淪落成縣公安局的一個分局。再比如,在某縣,某人先是任縣檢察院檢察長,然后又任縣委常委、政法委書記、縣公安局長。在目前的制度環(huán)境下,要這樣的人能夠經(jīng)得住不去通吃的考驗,就只能寄希望于他們是特殊材料了。

  可事實表明,權(quán)力如春藥,而吃了春藥不發(fā)情的官員,打著燈籠也難找。你看那武漢市原市委常委、政法委書記、公安局長楊世洪,算是權(quán)高位重了吧,不也照樣貪污、受賄、挪用公款?可對這種制度安排的弊端,人們往往朝加強監(jiān)督和領(lǐng)導上去考慮,而有意無意地回避權(quán)力的合理分割和制衡問題,回避黨國不分的問題。換言之,要回避分權(quán)和制衡,就一定會大講特講“加強監(jiān)督”、“加強領(lǐng)導”。

  撇開黨國不分的問題,就眼下的公檢法之間的關(guān)系,也是一團亂麻(現(xiàn)行的公檢法制度不僅僅是不利于人權(quán)保護的問題,而根本就是有害于人權(quán)保護,此事另文再述)。比如,有的人就鼓吹,法律賦予檢察機關(guān)的諸項職能應朝強化的方向去改革完善。這實在是遠離分權(quán)和制衡原則的思路。因為在現(xiàn)行的制度框架內(nèi),檢察機關(guān)是公訴機構(gòu),可它又“監(jiān)督”法院,這等于是賦予球員裁判權(quán)。而且,這個球員還時不時和裁判做出一家親的舉動來。比如,2007年7月8日,《關(guān)于辦理受賄刑事案件適用法律若干問題的意見》就是由最高法院和最高檢察院聯(lián)合發(fā)布的;蛟S,這兩個部門都不覺得這有什么不妥,可實際上,這意味著檢察院這個球員在給自己當裁判,等他下場踢球的時候,場上的裁判得按照他們一起商量好的標準裁決。如果說這些做法也是監(jiān)督的話,越強化,離法治目標就越遠。

  毋庸諱言,有時候問題越多、越嚴重,反而成了一些人覺得需要“加強監(jiān)督”“加強黨的領(lǐng)導”的理由。其實,中國式的監(jiān)督跟法治、跟政治民主風馬牛不相及。加強監(jiān)督、加強領(lǐng)導的路子會產(chǎn)生的后果之一,就是為了對付一個權(quán)力,又新生出另一個不受制約的權(quán)力,按下葫蘆起了瓢,標本都治不了。誰來監(jiān)督監(jiān)督者和領(lǐng)導者的疑惑,就是輕視分權(quán)和制衡的產(chǎn)物!凹訌姳O(jiān)督”代替不了立法、行政和司法權(quán)之間合理分配和制衡的需要,“加強領(lǐng)導”代替不了消除黨國不分的需要,現(xiàn)行的許多“監(jiān)督”、“領(lǐng)導”辦法或制度安排,對建設(shè)法治國家來說,根本就是開倒車。

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