陳志武:從訴訟案例看媒體言論的法律困境
發(fā)布時間:2020-05-24 來源: 短文摘抄 點擊:
在過去的十幾年中,媒體法學(xué)研究經(jīng)歷了一個從無到有的過程。媒體法學(xué)研究與實踐的核心問題是如何平衡《憲法》所保護的媒體言論權(quán)與自然人和法人的名譽權(quán)。在過去的十幾年中,媒體法學(xué)研究經(jīng)歷了一個從無到有的過程。然而,截止到今天,學(xué)界對平衡媒體言論權(quán)與自然人和法人名譽權(quán)的一般性問題還沒有達成共識:有的學(xué)者傾向于保護名譽權(quán),將媒體名譽侵權(quán)視作一般侵權(quán)處理;
另一些學(xué)者則主張應(yīng)重點保護媒體的言論權(quán)和批評監(jiān)督權(quán)。盡管如此,學(xué)界還是就許多其它一些基本理念達成了共識:第一,當被報道的對象是公眾人物(包括行政人員和其它行使國家權(quán)力的人)時,法律應(yīng)向媒體言論權(quán)傾斜;
第二,當報道的內(nèi)容涉及公眾利益時,媒體言論權(quán)應(yīng)先于名譽權(quán);
第三,當報道評論的對象是一般公民或者內(nèi)容無關(guān)公眾利益(如私事)時,名譽權(quán)應(yīng)先于媒體言論權(quán);
第四,當報道的對象是法人時,媒體言論權(quán)應(yīng)優(yōu)先于法人的名譽權(quán)。
法學(xué)理念只是反映了問題的一個方面。在實際審案過程中,法院又是如何判案的呢?本章中,我們首先收集、分析210個對媒體的訴訟案例,通過系統(tǒng)性實證分析我們發(fā)現(xiàn):“實然”與“應(yīng)然”不僅偏離很遠,有時甚至是截然相反的。這些實證數(shù)據(jù)清楚地顯示,目前媒體法律實踐中存在一些嚴重問題。如果不改革相應(yīng)的司法程序和實體法標準,年輕的中國媒體將無法面對日益增多的侵權(quán)訴訟。
一、問題的提出
自2001年暴露的像“銀廣夏”、“藍田股份”、“中科創(chuàng)業(yè)”這樣的上市公司丑聞,以及近一年美國發(fā)生的“安然”、“世界通信”等上市公司假賬事件,一次又一次地提醒我們:發(fā)展市場經(jīng)濟不只是簡單地建立一個證券交易所、讓一些公司上市、成立一個證監(jiān)會進行行政監(jiān)管。一個開放的、有效的市場經(jīng)濟體系還需要一個利益受到相互制約的立法和司法體系,更需要受到法律嚴格保護、享有充分言論自由的媒體。盡管中國有“銀廣夏”、“億安科技”等事件,美國有“安然”、“世界通信”等事件,但是,通過比較兩國對類似事件的事后問責、補救和糾錯機制運作上的差別,我們將不難看到,在任何一個利益多元的社會里,開放而自由的媒體是多么關(guān)鍵和具有建設(shè)性。
盡管中國媒體在市場經(jīng)濟發(fā)展和社會公共利益的維護中起到越來越重要的作用,在“政府喉舌”和“社會大眾喉舌”間媒體選擇的立足點也日益多樣化,但是,他們得到的法律保護到底有多少呢?在《憲法》保護的媒體言論權(quán)和自然人與法人名譽權(quán)之間,法官選擇的實際平衡點到底在哪里?從最近的一些新聞侵權(quán)訴訟看,這些問題的答案可能都對年輕的中國媒體不利。
自1987年1月1日《民法通則》實施以來,媒體名譽侵權(quán)訴訟主要以個人原告為主。但是,從2001年12月開始,這類訴訟出現(xiàn)了一種新的趨勢:首先是藍田股份因劉姝威研究員對其財務(wù)狀況提出質(zhì)疑而以名譽侵權(quán)為由、將劉研究員告上法庭,成為中國第一例上市公司因媒體言論引起的名譽侵權(quán)訴訟。緊接著,世紀星源于2002年3月因?qū)ζ湄攧?wù)狀況質(zhì)疑而訴《財經(jīng)》雜志名譽侵權(quán),并于6月一審勝訴。
同年7月,海爾以名譽侵權(quán)起訴在互聯(lián)網(wǎng)和雜志上發(fā)表質(zhì)疑文章的陳毅聰證券分析師。更有意思的是,世紀星源的訴狀主體是七句話,而海爾的訴狀則只有三句話。如此容易的訴狀就可以迫使在財力上與上市公司難以比擬的財經(jīng)媒體和作者奉陪到法院。這種“簡單”的指控把媒體帶到法院后,法官又傾向于使用“誰報道,誰舉證”的辯方舉證原則,這使本來就很難贏利的媒體行業(yè)和職業(yè)者敗訴的可能性大增。
為看清目前媒體侵權(quán)法律實踐的真實情況,我們對過去16年的媒體名譽侵權(quán)案進行一個系統(tǒng)的實證分析。這里“媒體”指的是報紙、雜志、廣播、電視、互聯(lián)網(wǎng)、內(nèi)部和公開的刊物、書籍等。案例訴由是媒體已發(fā)表的言論,訴訟被告可以是媒體出版者本身,也可以是在媒體上言論的作者或業(yè)者。據(jù)不完全統(tǒng)計,自1987年1月1日《民法通則》實施至今,已有一千多起對媒體的名譽侵權(quán)案。但由于多數(shù)案件已無檔可查,加上早些年并沒有要求法院寫出詳細的判決書,因此,從各種可以找到的資料中我們只能收集到210個媒體名譽侵權(quán)案例。
本章將從媒體敗訴的頻率和法院判決媒體賠償?shù)慕痤~兩個角度來測度法院的系統(tǒng)性傾向(或者說“偏差”)。除分析法院審判的總體情況外,我們也從以下幾方面對訴訟案作分類研究:1、原告是否為公眾人物。2、原告是否為政府行政官員、警察、法官或其它行使國家權(quán)力的職業(yè)者。3、原告是否為法人或機構(gòu)。4、報道的內(nèi)容是否涉及公眾利益。5、被告媒體是否與一審法院屬同一省份。通過這些分類研究,我們試圖比較法院的審判實踐與這些年新聞侵權(quán)法律文獻中的理念是否一致。也就是說,本章的目的是對“實然”和“應(yīng)然”作直接比較檢驗,由此幫助我們探討“實然”向“應(yīng)然”靠近的司法改革途徑。
二、案例樣本基本情況介紹
。ㄒ唬⿺(shù)據(jù)來源以及數(shù)據(jù)庫基本指標
我們選擇的210個案例來源主要包括:1、從北京法意實證信息咨詢有限公司的案例數(shù)據(jù)庫中選擇了42個合格案例;
2、從國家法律法規(guī)光盤數(shù)據(jù)庫中選擇了10個;
3、其它案例都是從互聯(lián)網(wǎng)上檢索而得。由于互聯(lián)網(wǎng)上的案例大多數(shù)沒有法院判決的原始文本,所以,為了保證案例的準確性,在統(tǒng)計與這些案例有關(guān)的數(shù)據(jù)時,我們要求每一案例至少有二篇以上其它來源的報道,來佐證數(shù)據(jù)的真實性。為閱讀方便起見,一些常用術(shù)語的定義如下:
1、公眾人物(Public Figure):包括著名的演藝界、文化界人士、政府官員、重要企事業(yè)單位主要負責人等!肮娙宋铩笔窍鄬τ诔霭婷襟w的發(fā)行范圍而確定的概念。
2、行政人員和政府官員:指原告是具有一定行政權(quán)力或者代表一定國家權(quán)力的人,例如政府官員、警察、法官等。
3、公共利益(Public Interest):凡是涉訴媒體言論的內(nèi)容與一定范圍內(nèi)的眾多人具有利害關(guān)系,就認定為涉訴內(nèi)容關(guān)系到公共利益。
4、內(nèi)容失實:涉訴內(nèi)容與客觀情況不符合。文中我們將區(qū)分“相對事后辦案時所能掌握的信息的失實”和“相對作者發(fā)表言論時所能掌握的信息的失實”,也就是,要區(qū)分“事后失實”與“事前失實”。
5、主觀言論:涉訴內(nèi)容中包含作者的主觀評論、推測性結(jié)論等。
6、媒體與一審法院是否同在一個省分:包括媒體是否與法院同屬于一個省、自治區(qū)或者直轄市。
。ǘ┗緮(shù)據(jù)信息的介紹
下面對數(shù)據(jù)的基本情況作一個簡單的介紹。表一說明,自1990年代中期以來,媒體被訴名譽侵權(quán)的數(shù)量急劇上升。從收集的樣本看,1999年媒體被訴侵權(quán)的案件有29件,2000年有45件,2001年媒體被訴侵權(quán)的案件有30件,2002年有28件。2003年上半年的案例為6件。當然,這種上升本身或許并不代表對媒體的訴訟案真的增加了,而可能是由于媒體的報道空間被放寬。從總體看,隨著人們的法律意識的增加,各類司法訴求應(yīng)該都有所增加。
表中還反映出判決賠償?shù)慕痤~也在逐年增長。根據(jù)統(tǒng)計的情況,1999年法院一審判決媒體賠償?shù)目傤~為678650元(除去一個賠償額達到500萬元的特例)。到了2000年,這一數(shù)字上升到1685800元。盡管在2001年這一數(shù)字少于2000年,但是仍然達到1490064元的高額。這些總體的數(shù)字還不能說明賠償金額逐年增長的趨勢,因為每年的案例總數(shù)不一樣。如果計算一下各年判決賠償額的平均值,我們則可證明這一趨勢:1999年賠償額的均值為32316.6元,2000年為93655.5元,2001年為70955.4元,2002年為88000元,2003年(上半年)為231000元。這些數(shù)字中盡管2000年的數(shù)字大于2001年,但是,考慮到2000年恒生電腦訴王洪等案件一審判決賠償98萬元這樣的特殊情況,這個數(shù)字的變異不應(yīng)該影響到對整體趨勢的判斷。此外,媒體一審敗訴頻率這項指標也能證明判決賠償數(shù)額的整體趨勢。
表一:以年為標準對數(shù)據(jù)庫的統(tǒng)計情況
案例數(shù) 審判決侵權(quán)個數(shù) 媒體一審敗訴頻率 媒體一審賠償總額(元)
2003年前6月 6 4 66.67% 924000
2002年 28 17 60.71% 1496000
2001年 30 21 70% 1490064
2000年 45 18 53.33% 1685800
1999年 29 22 75.86% 5678650
1998年 6 6 100.00% 41100
1997年 12 6 50.00% 213000
1996年 7 3 42.86% 505000
1995年 9 7 77.78% 739000
1994年 5 4 80.00% 826250
1993年 5 3 60.00% 6000
1992年 3 1 33.33% 500
1991年 5 3 60.00% 1100
1990年 6 4 66.67% 3400
1989年 8 4 50.00% 35300
1988年 1 1 100% 0
其它年 4 0 0% 0
匯總 210 130 63% 13645164
表二說明,媒體被訴名譽侵權(quán)的案件遍布全國各省、自治區(qū)和直轄市。不僅包括社會經(jīng)濟文化比較發(fā)達的沿海省份,而且包括了如新疆、青海、甘肅這樣的偏遠內(nèi)陸省份。這說明,媒體被訴侵權(quán)并不是個別地方的事,而是一種全國普遍現(xiàn)象。
雖然各地都有媒體被訴侵權(quán)的案件,但有幾個省的案件比較多,其中以北京最為突出。統(tǒng)計到的案件中北京有40個,占總數(shù)的19.14%。其它比較多的有上海(有24個)、江蘇(16個)、湖南(11個)、廣東(10個)、浙江(9個)和廣西(9個)。訴訟案件的多少大致由三種因素決定。第一,當?shù)氐乃痉ㄊ欠癜l(fā)達。一般而言,越發(fā)達的地方可能其人民的司法訴求傾向性也越強,訴訟案可能相對較多。第二,訴訟案內(nèi)容是否“敏感”或涉及到“過分敏感的人物”。如果一省的實際訴訟案中有太多涉及到“敏感”的人或事,那么被報道出的訴訟案可能相對較少。第三,教育水平越高的省市,其媒體訴訟案可能越多。
從一審判決的賠償額看,四川第一位(5071900元),北京第二位(2069900元),山西第三位(1889000元)?紤]到四川在1999年發(fā)生的一個案件賠償額達到500萬元,如果不計本案,那么,北京以總額2069900元居第一位,占總賠償額的55%。決定判決賠償額高低的因素與上述三種因素雷同。有意思的是,在表二中,沿海省份、北京、上海等經(jīng)濟發(fā)達的地方,其媒體一審敗訴頻率也普遍較低,而不發(fā)達的內(nèi)地省份的法院更容易判媒體敗訴。
表二:以審結(jié)法院所在地為標準對數(shù)據(jù)庫的統(tǒng)計情況
案件數(shù) 審判決侵權(quán)個數(shù) 媒體一審敗訴頻率 媒體一審賠償總額(元)
安徽 5 3 60% 54000
北京 40 22 55% 2069900
福建 5 1 20% 5000
甘肅 3 2 67% 15000
廣東 10 6 60% 372000
廣西 10 8 80% 370000
貴州 1 1 100% 1100
海南 6 3 50% 9350
河北 4 3 75% 25300
河南 4 3 75% 36500
黑龍江 3 3 100% 370000
湖北 5 3 60% 10000
湖南 11 8 73% 1226063
江蘇 16 11 69% 41400
江西 3 3 100% 181000
遼寧 6 2 33% 306000
內(nèi)蒙古 1 1 100% 0
寧夏 1 1 100% 1000
青海 2 2 100% 9000
山東 3 3 100% 183000
山西 8 6 75% 1889000
陜西 10 7 70% 255250
上海 24 12 50% 316000
四川 7 6 86% 5071900
天津 2 2 100% 60400
新疆 3 1 33% 0
云南 2 2 100% 15000
浙江 10 5 50% 800001
重慶 4 2 50% 161000
其它 1 1 100% 5000
總數(shù) 210 133 63% 13859164
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上面的兩個表格都是以一審判決為統(tǒng)計對象。所以,也有必要對案件的二審情況做出總結(jié)。在一審判決后,沒有提出二審的案件共有107件,占總數(shù)的50.95%。提起上訴的案件共有103件,占總樣本的49.05%。
提出上訴的案件中,二審改變原審判決的共有19次,占上訴案件的18.4%。此外,還有四個案例通過二審調(diào)解結(jié)案。這說明,二審改變一審判決的機會非常小。除去四個二審調(diào)解結(jié)案案件,二審維持一審判決的概率為80%。在原判被改變的19案例中,二審法院將一審媒體侵權(quán)改判為不侵權(quán)的共有14件,占二審改變原判的案件總數(shù)的73%。而二審將一審認為媒體不侵權(quán)的改判為侵權(quán)的案例則有5件,占二審改變原判案件總數(shù)的27%。但是,就整個二審結(jié)果看,將一審判決媒體侵權(quán)改變?yōu)椴磺謾?quán)的比率很。14%)。二審維持原判但改變賠償金額的共有12例。
三、媒體何以頻頻敗訴?
。ㄒ唬┗炯僭O(shè)的確立
媒體的言論權(quán)和輿論監(jiān)督權(quán)是受到《中華人民共和國憲法》第三十五條和相關(guān)行業(yè)法律保護的基本權(quán)利之一。個人和法人的名譽權(quán)不僅間接受到《憲法》的保護,而且,名譽權(quán)作為人格權(quán)的一個重要組成部分又被民法所確認和進一步保護。那么,媒體言論權(quán)與個人和法人的名譽權(quán),哪個優(yōu)先或更重要?這一問題是新聞侵權(quán)法理的核心,目前的法律文獻并沒有一個一致的回答。例如,有的學(xué)者認為:“名譽權(quán)保護與言論出版自由之間的沖突,既是一個憲法問題,也是一個民法問題”!斑@兩種權(quán)利,不存在哪一個重要的問題。那種認為言論自由當然高于名譽權(quán)等人格權(quán)保護的觀點是不能接受的!
正如后面我們將談到的,在不區(qū)分訴訟原告是否為公眾人物等情況下,可能無法回答在兩種權(quán)利之間的平衡點到底應(yīng)該在哪里。例如,如果原告是公眾人物,那么媒體的言論權(quán)應(yīng)該在先。如果原告是非公眾人物,那么其名譽權(quán)的保護應(yīng)該在先。因此,在不對整個訴訟案樣本作細分的情況下,我們把上述張新寶和康長慶兩教授講到的法理表述成一種可由案例數(shù)據(jù)檢驗的假設(shè)理念:“當媒體遭名譽侵權(quán)起訴時,其敗訴的概率為50%”。
也就是說,如果在一般情況下(亦即,在不知道具體案情的情況下)名譽權(quán)和媒體言論權(quán)是同等重要的話,那么一半的時候媒體勝訴(言論權(quán)勝訴),另一半的時候媒體敗訴(名譽權(quán)勝訴)。
。ǘ⿲嵶C數(shù)據(jù)所反映的真實情況
表三給出210個案例的統(tǒng)計情況,其中對整個樣本而言,被告媒體敗訴的頻率(即概率)為63%。這意味著,在過去十幾年的判案實踐中,法院給予名譽權(quán)的權(quán)重為63%,給予媒體言論權(quán)的權(quán)重只有37%。因此,法院實際上遠遠偏重于保護名譽權(quán),這與前述“兩種權(quán)利同等重要”的理念相悖。
這些年里,一旦媒體一審敗訴,法官在約85%的時候同時判媒體賠償損失,平均賠償費為6698元(絕大多數(shù)為精神損失費),中值賠償費為1萬元。這里,“中值賠償費為1萬元”指的是:法院判決媒體敗訴賠償?shù)陌讣杏幸话氲馁r償?shù)陀?萬元,另一半案件的賠償費高于1萬元。一般而言,由于個別侵權(quán)案的賠償費特別高(例如,恒升電腦訴王洪、《生活時報》等一案中,一審判被告共賠償98萬元),這容易使各案的平均賠償數(shù)變得特別高。在這種情況下,“中值賠償額”能更好地反映賠償費的“平均水平”。
表三:媒體侵權(quán)訴訟總樣本的統(tǒng)計情況以及與美國的比較
中國 美國
媒體敗訴頻率 63% 約9%
媒體勝訴頻率 37% 約91%
平均賠償額 62572.21元 20600美元
中值賠償額 10000元
起訴時原告預(yù)計能獲賠償?shù)母怕?53.6% 6%
起訴時原告預(yù)計能在付完律師費后剩下一些賠償額的概率 30.3%(假設(shè)律師費為8000元) 1.2%
與50%的媒體敗訴理念概率值相比,實際的63%敗訴頻率似乎相差不遠,不那么“極端”。但是,如果與美國的情況比,相差就很多。據(jù)愛荷華大學(xué)新聞傳播學(xué)院多年的研究和美國“誹謗應(yīng)訴資源中心”(Libel Defense Resource Center,簡稱LDRC)提供的統(tǒng)計資料,近三十年美國媒體遭名譽侵權(quán)訴訟時敗訴的概率約為9%,媒體勝訴的頻率為91%!這說明,美國法院給予言論自由的權(quán)重是91%,給名譽權(quán)的權(quán)重僅9%,跟中國分別為37%和63%的權(quán)重分配截然不同。
我們也可從訴訟經(jīng)濟學(xué)的角度看兩國媒體業(yè)處境的差別。假定今天甲報紙刊登一篇有損我名譽的文章。那么,在決定是否起訴之前,我必須回答的第一個問題是:如果對甲報起訴,我勝訴的概率有多高?前面講到,在中國我勝訴的概率為63%,在美國為9%。要回答的第二個問題是:如果起訴,我得到賠償?shù)母怕视卸啻?在中國,我能得到一些賠償?shù)母怕蕿?3.6%;
而在美國則只有約6%。
當然,起訴甲報之后,我可能勝訴、也可能得到賠償,但我還得支付律師和其它訴訟費用。那么,在中國,付完律師和其它訴訟費后還能剩下一些賠償費的概率為30.3%(假定訴訟費平均為8千元)。而在美國,則僅有1.2%的概率。
從這些比較中我們看到,美國媒體名譽侵權(quán)訴訟的審理過程大大偏向于保護言論權(quán),媒體敗訴的概率極低。從經(jīng)濟的角度講,個人和法人把媒體告到法庭是一件絕對不劃算的事(付完費用后還能得到剩余賠償?shù)母怕手挥?.2%)。但是,在中國,一方面法院受理對媒體的侵權(quán)訴訟標準非常低(海爾案中只需寫三句話),另一方面原告勝訴的概率以及最后能得到剩余賠償?shù)母怕识挤浅8撸@充分鼓勵人們?nèi)γ襟w起訴,體現(xiàn)不了《憲法》對媒體言論權(quán)的保護。其后果可想而知:媒體在訴訟壓力下要么放棄真正的輿論監(jiān)督、放棄對任何人的質(zhì)疑批評、只報喜不報憂,要么媒體人士就得另謀職業(yè)。
。ㄈ槭裁疵襟w如此容易敗訴?
中國媒體面臨如此法律困境的原因大體包括兩個方面:(1)歷史原因,(2)舉證責任、舉證標準和司法程序上的原因。眾所周知,中國媒體輿論監(jiān)督和言論自由的空間還是近十幾年才產(chǎn)生的。正因為如此,新聞侵權(quán)法研究也是近十幾年的事。雖然對該領(lǐng)域的研究早在十幾年前就開始了,但是,當法學(xué)家在《憲法》所保護的言論自由權(quán)和名譽權(quán)之間選擇研究側(cè)重點時,幾乎都傾向于選擇名譽權(quán)而不是媒體的言論權(quán)。在特定的歷史環(huán)境下,因為言論自由權(quán)帶有更多的政治敏感性,而名譽權(quán)則更逞中性,于是就出現(xiàn)了法律界看到的更多是名譽權(quán),新聞界看到的更多是言論和輿論監(jiān)督權(quán)。法律界是從名譽權(quán)保護的角度談媒體的言論權(quán),而新聞傳播研究界則從媒體言論權(quán)保護的角度談名譽權(quán),以致于在1993年6月北京大學(xué)法律系召開的“新聞監(jiān)督與公民人身權(quán)保護”會議上主持人不得不說:“我們開會研討就是為尋找既保障新聞監(jiān)督又維護公民人身權(quán)利的途徑,不是要一方代表新聞監(jiān)督,一方代表對人身權(quán)利的保護,來進行情緒化的辯論!
新聞界與法律界的這種分歧最終必然對新聞界不利,因為法官、律師以及相關(guān)法律法規(guī)和文獻大多數(shù)出自法學(xué)界。這種分歧的結(jié)果是,對名譽權(quán)和其它人身權(quán)的保護在法律上已具有較好的可操作性內(nèi)容,而關(guān)于媒體言論權(quán)的保護問題則要么被包括在名譽權(quán)法律之中,要么就沒有太多的可操作性內(nèi)容。從眾多案例判決書看,法官對名譽權(quán)的理解和接受程度都很高。
由于名譽權(quán)與每個人自己親身相關(guān),所以比較直觀易懂。相比之下,媒體的言論權(quán)則抽象得多、跟整個社會的價值取向息息相關(guān);
加上言論權(quán)利本身的政治敏感性,這就使法官們很自然地在實際判案中將名譽權(quán)擺在媒體言論權(quán)和輿論監(jiān)督權(quán)之上。
當然,這種理念也直接影響到媒體侵權(quán)案的司法程序和舉證責任安排上。按照侵權(quán)法的一般原則,承擔新聞侵權(quán)責任的四大要件是:第一,發(fā)表的媒體言論有失實或有誹謗性等;
第二,存在損害;
第三,失實言論與損害間有因果關(guān)系;
第四,發(fā)表言論方有過錯。
從大多數(shù)案例看,庭審的絕大部分時間花在判斷言論是否失實上。一旦能證明言論失實,法院普遍應(yīng)用“過錯推定”和“損害推定”的判案原則。也就是說,如果被告媒體不能證明自己“無過錯”和“無損害”(亦即,辯方舉證),法庭就會以失實言論推定過錯和損害的存在。例如,在世紀星源訴《財經(jīng)》雜志的一審判決中,深圳羅湖區(qū)法院運用的就是這種原則。這種舉證責任倒置和“過錯推定”與“損害推定”顯然有利于原告,使被告媒體處于劣勢,讓其經(jīng)常敗訴。
上述幾個原則與美國在1964年沙利文訴《紐約時報》案之前的情況有許多類似之處。沙利文案之前,美國新聞侵權(quán)法律由各州自行設(shè)立、相關(guān)的司法訴訟程序也由各州制定。
其中,各州普遍運用嚴格責任(Strict Liability)原則:只要原告能證明言論失實,就推定被告媒體有過錯和導(dǎo)致了損害。但是,到了1950年代末和1960年代初,這種對媒體過于苛刻的過錯與損害推定原則給美國南方的種族歧視者提供了必要的法律方便。在北方媒體(包括《紐約時報》)廣泛支持并報道馬丁·路德·金領(lǐng)導(dǎo)的黑人民權(quán)運動之后,南方種族歧視者則以各種名譽侵權(quán)為由,指控《紐約時報》等媒體。由于當時美國法院使用的過錯與損害推定原則,多家媒體相繼在州法院敗訴。沙利文訴《紐約時報》案就是其中一例。在一審和二審敗訴后,《紐約時報》只好在1964年上訴到美國最高法院。在判決中,最高法院重新樹立了涉及美國《憲法第一修正案》言論自由權(quán)的訴訟規(guī)則。此后,公眾人物以名譽侵權(quán)起訴媒體或其作者時,
舉證責任在控方。除非控方能舉證推翻被告媒體的報道內(nèi)容,否則被告媒體應(yīng)推定為“無過錯”、“無損害”。正是由于1964年沙利文案從根本上推翻以往的過錯與損害推定原則,此后美國媒體被訴和敗訴的頻率大大下降。時至今日,媒體敗訴的概率約為9%。
正如魏永征教授談到的,在中國,有的學(xué)者甚至認為“成立新聞侵害名譽權(quán)不必同時具備四個構(gòu)成要件”,主張對于像侵害名譽權(quán)這樣的侵權(quán)行為,“不一定要證明實際損害發(fā)生”。
在這種理念下,法官在審理媒體侵權(quán)案時,自然會把庭審的焦點集中在報道的言論是否失實上,而對于其它要件則使用連帶推定的方式予以認定,這種處理方式所導(dǎo)致的后果必然只有一種:媒體頻頻敗訴。
。ㄋ模┟襟w容易敗訴的進一步分析
由于本章重點是對案例的實證分析,下面我們簡單討論法院在審理案件時對上述四大要件處理上的偏差,從幾個角度進一步解釋媒體的高敗訴頻率。
1、“無侵權(quán)責任”的言論失實空間有多大?
1993年《最高人民法院關(guān)于審理名譽權(quán)案件若干問題的解答》(以下簡稱《解答》)的第八條規(guī)定:“文章的基本內(nèi)容失實,使他人名譽受到損害的,應(yīng)認為侵害他人名譽權(quán)”。在審理案件的過程中,對“基本內(nèi)容失實”這一點,不同法官有權(quán)作不同的解釋,許多情況下法官把這一要件理解成“只要與事實有出入就內(nèi)容失實”。在圖一中,我們不妨把中心區(qū)想象成代表絕對準確的事實陳述(客觀上這是不可能的,因為只要是通過文字表達的事實就會有失真,任何文字表述或多或少帶有人為主觀性),那么,筆者認為在“無失實”中心區(qū)周圍應(yīng)該有一個“安全失實”區(qū),只有在媒體超出該安全區(qū)時才應(yīng)該承擔侵權(quán)責任。正如賀衛(wèi)方教授所說,如果只有100%準確的言論才受到憲法的保護,那還需要這種保護干什么?
只要媒體作者不是出于故意,只要是正常人都可能發(fā)生的無意的言論失實,媒體應(yīng)得到“安全失實區(qū)”的保護。后面我們會談到,根據(jù)案情的不同“安全失實區(qū)”應(yīng)該大小不同。
2、“事前失實”還是“事后失實”?
在判定發(fā)表的媒體言論是否失實時,法官應(yīng)當區(qū)別“作者當時所能知悉的信息”(亦即,事前信息,ex ante information)和訴訟時調(diào)查得到的信息(事后信息,ex post information)。這兩種“信息集”差別很大,
由于媒體當時所知的信息有限,作者在寫作時可能確信是真實的,但到事后看許多言論是失實的。特別是新聞作者不代表國家權(quán)力,無權(quán)要求上市公司、行政部門、社會名流等提供任何信息,而法院在審理過程中有權(quán)要求他們提供所需的信息。因此不能以事后訴訟調(diào)查時能掌握的信息來判定早先的媒體言論是否失實,而應(yīng)該以作者當時能知悉的信息作為判定的基礎(chǔ)。跟刑事犯罪事實調(diào)查不同,犯罪事實不一定隨時間而變化。但媒體“言論是否失實”是一種關(guān)于信息、基于信息才能判定的結(jié)論:用于判定的信息集不同,得出的結(jié)論會大相徑庭。(點擊此處閱讀下一頁)
因此不能簡單采用類似刑事調(diào)查的方式來判定因言論引起的訴訟案。
經(jīng)濟學(xué)和公司治理研究中,我們通常強調(diào)在公司管理層和股東間的信息是不對稱的;
即使對于同一人,在不同時間的信息集差別也很大。媒體訴訟研究領(lǐng)域說的是同樣的道理:掌握的信息不同會使人做出不同的判斷。在判定言論失實時,法官也應(yīng)理解:不同時間、不同境況和不同人之間在信息上的不對稱性。判定“言論是否失實”必須考慮到這些信息不對稱的客觀存在。
舉例說,1989年5月30日《家庭與生活報》發(fā)表題為《大明星偷漏稅百萬元,毛阿敏只是小巫見大巫》一文,稱:“從消息可靠人士處得悉,有位赫赫有名的四川籍女明星,近期偷稅漏稅上百萬元。有關(guān)部門已準備起訴她……”。法院調(diào)解書稱“明星指向劉曉慶,劉訴諸法院。經(jīng)查,稅務(wù)機關(guān)認定劉偷稅2907元,漏稅7040.53元,已處以追繳、罰款”。就劉最近因偷漏稅被刑事拘留以及1989年一案的其它問題我們不說,法院當時顯然沒有指明這些調(diào)查得來的確切數(shù)據(jù)發(fā)生的時間。或許這些數(shù)據(jù)是因《家庭與生活報》一文發(fā)表后稅務(wù)機關(guān)補加的,或許這些數(shù)據(jù)在文章發(fā)表之前就已經(jīng)確定,法院對此應(yīng)當加以區(qū)別和聲明。如果這些數(shù)據(jù)是后來稅務(wù)機關(guān)補加的,那么《家庭與生活報》當時當然無法知道。另外,即使這些數(shù)據(jù)在文章之前就有,《家庭與生活報》無法像法院那樣要求稅務(wù)機關(guān)合作并提供所需的準確數(shù)據(jù)。可是,法院還是以其事后調(diào)查得來的信息為標準,判決該報言論失實。
3、侮辱、誹謗性言論
1993年《解答》中第八條:“文章反映的問題其本屬實,但有侮辱他人人格的內(nèi)容使他人名譽受到損害的,應(yīng)認定為侵害他人名譽權(quán)!标P(guān)于何種“侮辱性”言論、用詞可以作為法律意義上的侵權(quán)責任的構(gòu)成要件,筆者認為應(yīng)該作更多的討論。例如,“作者指名道姓地侮辱一個女干部是‘特號產(chǎn)品’、‘專門的營私者’、‘扒手’、‘大流氓’、……顯然構(gòu)成侵權(quán)”。
然而,在2000年恒升電腦訴王洪、《生活時報》等一案中,消費者王洪買了恒升電腦產(chǎn)品后發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題頻繁出現(xiàn),于是他在互聯(lián)網(wǎng)上寫道,恒升電腦“嬌氣的像塊豆腐,這樣的東西和好產(chǎn)品比起來不是垃圾又是什么?” 這些言論后經(jīng)《生活時報》、《微電腦世界周刊》轉(zhuǎn)載報道,僅這些“侮辱性”言論被北京市第二中院在二審中判定構(gòu)成名譽侵權(quán),判令王洪賠償9萬元損失。僅僅因為王洪對花錢買的筆記本電腦不滿意而發(fā)表了幾句過激言論(多數(shù)正常人都會有類似反應(yīng)),在互聯(lián)網(wǎng)上讓其他潛在的電腦消費者知悉其使用恒升產(chǎn)品的經(jīng)歷(這也可以說是給社會的一項公益服務(wù)),但卻被判賠償名譽侵權(quán)損害9萬元(一審中王洪被判賠償50萬元)。
相比之下,上市公司張家界旅游開發(fā)股份公司在1996年至1998年間累計虛構(gòu)收入12261萬元,這種證券欺詐行為使眾多股民遭受實際經(jīng)濟損失、破壞證券市場建設(shè),給社會帶來損害。可是,責任人受到的處罰如何?證監(jiān)會對公司三位不同時期的董事長和20名董事處以行政警告,對其中二位董事長共罰款11萬元。
這些主要責任人的民事或刑事責任還暫無下文。雖然名譽侵權(quán)與證券欺詐屬不同類型的違法行為,但這種處罰程度的差異和倒置似乎給我們很多啟示:對于涉及公眾利益的過激言論,法律上是否寬容不夠?不同類型的違法行為間是否要建立某種“一致”的處罰標準?司法公正至少要包括兩種含意:不同人在做了同一種違法行為后得到的處罰必須一致,而不同類的違法行為間的處罰標準也必須“一致”。
4、如何確定法人的名譽損害?
“由于法人畢竟不是人,沒有情感而只有利益使然,所以對法人的名譽采取不同的法律規(guī)范加以調(diào)解似乎更為妥當!
當法人以名譽侵權(quán)提起索賠時,必須以“實際經(jīng)濟損害”為原則,而不能以精神損害為賠償?shù)幕A(chǔ)。但是,目前的實際情況并非如此。例如,在世紀星源訴《財經(jīng)》的一審判決中《財經(jīng)》被判賠償損失30萬,但原告方?jīng)]有舉出任何有因果關(guān)系的實際經(jīng)濟損害證據(jù)。
按筆者提出的對上市公司應(yīng)使用的“股價原則”,實際上《財經(jīng)》文章在2002年3月5日發(fā)表后,世紀星源的股價不僅沒跌,反而連續(xù)4天上漲約32%。因此,《財經(jīng)》文章不僅沒有帶來名譽侵權(quán)的經(jīng)濟損害后果,反而使原告公司的價值上升?墒牵粚彿ㄔ汉鲆暳诉@一點。
四、言論權(quán)與名譽權(quán)間的平衡:偏重公眾人物還是普通公民?
媒體法學(xué)中基本的共識之一是:當公眾人物(包括行政官員)以名譽侵權(quán)起訴媒體時,媒體言論權(quán)應(yīng)先于公眾人物的名譽權(quán);
當一般公民以名譽侵權(quán)起訴媒體時,媒體言論權(quán)應(yīng)后于公民的名譽權(quán)。
根據(jù)這一法律理念,當公眾人物是原告時,媒體敗訴概率應(yīng)該比一般公民起訴時要小,這樣可以更好地保證媒體不去干擾普通公民的生活?墒,這種“應(yīng)然”在實踐中如何?
。ㄒ唬┛傮w情況概述
從表四中看到,當公眾人物以名譽侵權(quán)訴媒體時(共146案例),媒體敗訴頻率為65.07%;
如果一般公民起訴媒體(共64案例),媒體敗訴概率為60.94%。因此,實際的情況跟“應(yīng)然”正好相反:法院更多的是保護公眾人物的名譽權(quán)而不是一般公民的名譽權(quán)。
表四:公眾人物、普通公民和法人機構(gòu)訴媒體之比較
原告是否為公眾人物? 原告是否為行政官員? 原告是否為法人或者機構(gòu)?
是 媒體敗訴的頻率 65.07% 71.79% 51.79%
是 平均賠償額 130351元 34952元 313948元
是 中值賠償額 10000元 15000元 50000元
否 媒體敗訴的頻率 60.94% 64.66% 66.88%
否 平均賠償額 19406元 40760元 39181元
否 中值賠償額 4000元 5000元 10000元
在美國,如果公眾人物為原告,媒體敗訴概率約為4%;
當一般公民起訴媒體時,媒體敗訴概率則為24%。
美國的情況與中國的恰恰相反:媒體對公眾人物的監(jiān)督權(quán)遠高于對普通公民的監(jiān)督權(quán)。媒體敗訴后,中國法院判決的賠償額也大大偏向公眾人物:判給公眾人物的賠償額平均為130351元、中值為1萬元,而判給普通公民的平均賠償為19406元、中值賠償僅為4千元。這種偏向也跟法理上的“應(yīng)然”正好相反:當媒體報道公眾人物失實時,法院應(yīng)該從寬容媒體的角度處罰;
當媒體報道普通公民失實時,法院應(yīng)該從重處罰。
上面講到的公眾人物既包括明星與其他社會名人,也包括行政官員、法官和公司法人。為作進一步分析,我們把56個原告為公司法人或機構(gòu)的案例暫時去掉,將剩下的154個案例按原告是否為政府行政人員(含法官)分成兩組,然后分別對兩組案例作統(tǒng)計。其結(jié)果也放在表四中。我們看到,如果原告是代表國家權(quán)力的行政人員(共39案例),媒體敗訴的頻率為71.79%、平均與中值賠償額分別為34952元和15000元。但是,如果原告為普通公民(共116案例),媒體敗訴頻率為64.66%、平均與中值賠償分別為40760元和5000元。這種分析表明,法院更偏重保護行政人員和其他行使國家權(quán)力者。
最后,表四給出公司法人為原告時和自然人為原告時的差別。我們發(fā)現(xiàn),如果原告是法人(共56例),那么媒體敗訴頻率為51.79%、平均與中值賠償分別為313948元和5萬元。如果原告是自然人,媒體敗訴概率為66.88%、平均與中值賠償分別為39181元元和1萬元。因此,自然人起訴媒體時比法人更易勝訴,但法院判給自然人的賠償額比給法人的要少許多。
這似乎是唯一的“實然”與“應(yīng)然”基本一致的結(jié)果:法院更傾向于保護自然人的名譽權(quán)而不是法人的名譽權(quán)。當然,除世紀星源訴《財經(jīng)》一案外,其它55例法人原告都不是上市公司;蛟S,由于上市公司是各地方政府的政績指標,從目前幾例看(如,藍田股份訴劉姝威,海爾訴陳毅聰),上市公司得到的名譽權(quán)保護可能比誰都多。這一點還有待今后更多案例證明。
。ǘ﹫蟮赖膯栴}涉及公眾利益時媒體敗訴情況
前面講到,新聞學(xué)界與法學(xué)界達成的共識之一是:當報道的內(nèi)容涉及公眾利益時,媒體的言論權(quán)應(yīng)先于原告的名譽權(quán)。也就是說,如果報道的問題涉及公眾利益,媒體敗訴頻率與被判的賠償額都應(yīng)比報道的問題與公眾利益無關(guān)時要低,以體現(xiàn)輿論監(jiān)督為社會服務(wù)的原則。這是我們希望實證的理念。
表五:公共利益問題與外省媒體的情況
報導(dǎo)的問題是否涉及公共利益 被告媒體是否與一審法院同省
是 媒體敗訴的頻率 60.38% 54%
是 平均賠償額 129902元 108787元
是 中值賠償額 20000元 7900元
否 媒體敗訴的頻率 70.59% 77.92%
否 平均賠償額 18600元 88459元
否 中值賠償額 1000元 31000元
整個樣本中只有51個案例所報道的問題不涉及公眾利益。在這些案例中,媒體敗訴頻率為70.59%,平均和中值賠償分別為18600元和1千元(見表五)。相比之下,如果報道的問題關(guān)系到公眾利益,雖然媒體敗訴的頻率要低一些(60.38%),但賠償額卻高出很多(平均為129902元、中值為2萬元)。這一結(jié)果表明,一方面法院不區(qū)別對待媒體言論是否涉及公眾利益,另一方面,當媒體報道的內(nèi)容涉及公眾利益時,法院判決的賠償額反倒更高。這種更高的賠償只會阻止媒體去質(zhì)疑、監(jiān)督涉及公眾利益的問題。
。ㄈ┤绾问顾痉ā皩嵢弧笨拷皯(yīng)然”?
表四和表五中的結(jié)果表明,司法與行政的不獨立是導(dǎo)致目前新聞侵權(quán)審判實踐與法理“應(yīng)然”截然相悖的原因之一。當然,也有司法程序和實體證據(jù)標準上的原因。為了糾正目前存在的這些系統(tǒng)性司法偏差,正如筆者在別處建議的,應(yīng)該在舉證責任和舉證標準上進行調(diào)整。
第一,當被報道的對象是普通公民或者報道的內(nèi)容屬于私事時,只要原告能證明媒體言論失實,法官即可使用“過錯推定”和“損害推定”的原則。只要被告媒體不能舉證推翻這些推定假設(shè),就可以判媒體有侵權(quán)責任。從而體現(xiàn)“舉證責任在辯方”的思想。對這類訴訟案,給媒體的“安全失實”空間最小,以更好地保護一般公民的名譽權(quán)。
第二,如果被報道的對象是公眾人物或者報道的內(nèi)容涉及公眾利益,即使原告能證明媒體言論失實,法官也不能運用“過錯推定”和“損害推定”。相反,法官應(yīng)該運用“無過錯推定”和“無損害推定”。原告必須針對(1)言論失實、(2)過錯、(3)實際損害進行舉證,也就是舉證責任全在原告方。在這種情況下,媒體“安全失實”空間應(yīng)當最大,一般性的失實不應(yīng)構(gòu)成侵權(quán)。在過錯要件上,應(yīng)當以“故意行害”作為判決的主要依據(jù),而對于一般過失應(yīng)該寬容。
在原告為公眾人物或報道內(nèi)容涉及公眾利益時,如果法院采用的是“誰報道,誰舉證”這種辯方舉證程序安排,那么,目前媒體監(jiān)督的法律困境只會再繼續(xù)下去。
五、媒體言論權(quán)與地方保護主義
司法地方保護主義是一個眾所周知的現(xiàn)象,其原因包括法院在人事、財政、住房等利益上對地方政府的嚴重依賴性。那么,在媒體侵權(quán)訴訟中這種地方保護有多嚴重呢?
在表五中,我們按被告媒體是否跟一審法院同。òㄖ陛犑泻妥灾螀^(qū))將案例分成兩組進行統(tǒng)計。其結(jié)果為:如果被告媒體是外省的,媒體敗訴概率為77.92%。而如果媒體屬于本省,那么敗訴的概率則為54%。在賠償金額上,外省媒體的平均賠償額為88459元(中值賠償額為31000元),而本省媒體的平均賠償額為108787元(中值賠償額為7900千元)。考慮到其中有一個案例的賠償額高達500萬元,它極大影響了平均賠償額的數(shù)目(這一點可以從中值賠償額偏小可以看出),完全可以認為,法院過分處罰外省媒體,本省媒體與外省媒體間的這種差別是任何意義上的司法公正所不能容忍的,更何況這涉及到《憲法》保護的根本權(quán)利。
這些統(tǒng)計結(jié)果也說明為什么原告都傾向于從最底層的本地法院開始起訴,那樣二審終審法院也是本地的中級法院。比如,藍田股份在公司所在地的湖北省洪湖市法院起訴劉姝威,世紀星源在深圳市羅湖區(qū)法院起訴《財經(jīng)》,海爾在青島市嶗山區(qū)法院起訴陳毅聰。
如何改變這種局面呢?可從兩種途徑修改涉及媒體侵權(quán)訴訟的司法程序。
最簡單的途徑是要求所有違憲指控(尤其是跨省指控)必須從省高級法院起訴,以最高人民法院為終審。另一辦法是,不管從哪一層法院起訴,(點擊此處閱讀下一頁)
只要是涉及《憲法》的指控必須以最高人民法院為終審。其原理是不能讓地方法院終審裁定《憲法》保護的權(quán)利。如果涉及《憲法》的指控必須由省高級法院做一審,是不是情況就必然不同?至少,受理訴訟的門坎和原告舉證標準會高些,而且以最高人民法院作為終審法院,會使誤判概率減小。
關(guān)于這一點,美國的經(jīng)驗也值得參考。在1964年沙利文案之前,新聞侵權(quán)法律由美國各州自立、自定,這在很大程度上促成了沙利文案之前的司法地方保護主義。以沙利文案為代表的美國民權(quán)運動時期的新聞侵權(quán)案,迫使美國最高法院整體“重寫”新聞侵權(quán)法律,把更多的媒體侵權(quán)訴訟審理權(quán)從州法院轉(zhuǎn)移到聯(lián)邦法院(包括聯(lián)邦上訴法院有復(fù)核權(quán))。到今天,美國的被告媒體也都傾向于在聯(lián)邦法院應(yīng)訴侵權(quán)訴訟,而不愿在州法院,原因是一方面擔心州法院太偏向本地原告,另一方面覺得聯(lián)邦法官更熟悉、更愿意去保護憲法權(quán)利。這跟中國的情況有許多類似之處。
六、媒體侵權(quán)訴訟的演變趨勢
最后,我們分析媒體侵權(quán)糾紛的變化趨勢。表六把整個樣本分成兩段時期:2000年之前和2000年1月之后。第一段時間共有91個案例,第二段有119個案例。從表六中看到,2000年之前媒體敗訴頻率為66.34%,而之后的敗訴頻率則降到60.55%。這種變化可能由三方面原因造成。第一,隨著社會法律意識的增強,訴訟的傾向性增加。第二,原告勝訴的概率歷來就高,這促使更多人對媒體起訴(使濫訴增加)。第三,隨著整個社會對新聞自由和媒體的寬容度增加,法官們保護媒體言論權(quán)的意識也相應(yīng)地在加強。
表六:2000年之前和之后的比較
媒體敗訴頻率 平均賠償額 中值賠償額 判決賠償額與訴賠金額之比例[平均值] 判決賠償額與訴賠金額之比例[中值]
2000年之前 66.34% 120139元 5000元 9.05% 3.33%
2000年1月之后 60.55% 84786元 20000元 8.55% 2%
盡管媒體敗訴頻率在下降,但法院判決的賠償額卻在直線上升。表六中,2000年前的平均賠償額與中值賠償額分別為120139元和5000元。然而,自2000年1月至今,平均賠償額為84786元、中值賠償額為2萬元。就平均賠償額來看,似乎不能說明上述結(jié)論,但是由于一個判決賠償額高達500萬元的案例發(fā)生在第一段時期(1999年),所以它極大地提高了2000年前的平均賠償額。另外,表六的數(shù)據(jù)顯示,2000年之前和之后在判決賠償額與原告索賠金額之比值上的差異較小,但,總體上法院判決的賠償額與原告索賠額之比率在逐年下降。
圖二給出不同時段的中值賠償額,這進一步表明法院判決的賠償額確實在快速增長。
為什么在媒體敗訴頻率下降的同時賠償額反而不斷上升呢?這種趨勢與美國近年的情況類似。一種可能的解釋是,雖然法院在越來越多地保護媒體的言論權(quán)(或許這本身也是這些年對法院更多的輿論監(jiān)督的結(jié)果),但另一方面整個社會(包括司法界)對個別媒體不負責任的不滿程度也在日益增加。這種日益上升的不滿情緒正在慢慢地轉(zhuǎn)換成對敗訴媒體的更高處罰。這種趨勢應(yīng)該給媒體界一種警示。
七、如何保護媒體的言論權(quán)?
本章的分析表明,法院處理媒體侵權(quán)訴訟的司法實踐與法律理念相差甚遠。不管是根據(jù)早些年的媒體言論權(quán)與名譽權(quán)“不存在哪一個重要的問題”的理念,還是根據(jù)許多學(xué)者的在兩權(quán)之間應(yīng)側(cè)重保護媒體監(jiān)督、批評權(quán)的理念,司法實踐都沒給媒體應(yīng)有的保護。在究竟應(yīng)該側(cè)重保護名譽權(quán)還是言論自由權(quán)的問題上,法官在63%的時候選擇名譽權(quán)。其它,例如在公眾人物與普通公民之間、公眾利益與非公眾利益問題之間、本省與外省媒體之間,法院判決的偏向與法律理念也截然相反,該得到保護的弱勢方往往更得不到保護。
《憲法》之所以要保護公民、媒體的言論權(quán),就是因為在行使對公眾公司、公眾人物、代表國家權(quán)力的機構(gòu)和個人進行輿論監(jiān)督時不可避免地會發(fā)生一些無任何惡意的言論失實,或者是用詞過激。恰恰是在發(fā)生“無惡意”的言論失實的時候,媒體才更需要法律的保護,也是法律保護的價值所在?墒,在實際中,恰恰是在這些情況下,媒體被法院處罰得更重,而不是得到法院更多的保護。
當然,本章以實證數(shù)據(jù)說明這些系統(tǒng)性偏差的程度,目的是提出問題。對這些偏差可能有許多解釋,這些都是法律界應(yīng)該深入研究的。那么,媒體如何從目前的法律困境中走出來?
[原載《中國法律人》雜志2004年10月,第2期。]
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